Использование логотипа без разрешения правообладателя РБ

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Использование логотипа без разрешения правообладателя РБ». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.

Устное предупреждение о прекращении незаконного использования чужого логотипа

Перед тем, как «подключать» последующие юридические механизмы для борьбы с нарушителем, советуем попробовать провести устные переговоры на предмет прекращения незаконного использования чужого бренда. Однако, как видно из нашей практики, большинство нарушителей никак не реагируют на устные предупреждения. Кто-то в силу незнания законодательства, кто-то в силу «укорененности» действий, нарушающих чужие права. Например, в Беларусь поставлена и реализовывается через розничную сеть большая партия контрафактного товара. Естественно, нарушитель не пойдет на добровольное устранение нарушений даже по той причине, что за время юридических (судебных, административных) тяжб большую часть товара можно успеть продать.

Кодекс «Об административных правонарушениях» (КоАП) предусматривает 2 варианта привлечения к ответственности за незаконное использование чужого логотипа:

привлечение к административной ответственности за нарушение авторского права по статье 9.21 КоАП с выплатой штрафа в сумме до 300 базовых величин (на 01.07.2020 ее размер составляет 27,00 белорусских рублей) с конфискацией, например, товара, на котором незаконно размещен чужой логотип;

привлечение к ответственности за недобросовестную конкуренцию на основании статьи 11.26 КоАП с выплатой штрафа до десяти процентов суммы выручки от реализации товара (работы, услуги), на товарном рынке которого совершено правонарушение.

Прямой выгоды для правообладателя такой механизм не несет. Да, с одной стороны правонарушитель понесет денежные потери и возможную утрату контрафактного товара. Но (раз!) деньги поступят не правообладателю, а в бюджет государства, и (два!) это не значит, что он прекратит свою деятельность в будущем под чужим брендом. Вполне возможно, что расходы на штрафы являются «каплей в море» по отношению к суммам прибыли от реализации контрафакта. В чем же тогда преимущество?

Во-первых, как свидетельствует наша практика, приход сотрудников органов, ведущий административный процесс, служит естественным раздражителем. Далеко не все готовы мириться с нарушением спокойного уклада ведения бизнеса и готовы на устранение любых нарушений, вплоть до смены логотипа и фирменного названия, лишь бы никто не страшил указкой государственного контроля.

Во-вторых (и это самое важное), материалы административного процесса служат отличным доказательством факта нарушения прав на товарный знак. А иногда еще помогают определить срок незаконного использования бренда и количество прибыли, полученной с использованием чужого логотипа. От этих доказательств напрямую зависит вероятность взыскания в Верховном суде компенсации за незаконное использование логотипа и ее размер.

Что же делать для привлечения нарушителя к административной ответственности? Протокол об административном правонарушении по статье 9.21 КоАП за незаконное чужого товарного знака составляет уполномоченное на то должностное лицо органов внутренних дел, таможня, органы Госконтроля, Национальный центр интеллектуальной собственности, а в последующем дело рассматривается в районном суде.

По статье 11.26 протоколы составляют органы Госконтроля, таможня, органы Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ), а дела рассматриваются в большинстве случаев экономическим судом.

Поводом к началу административного процесса в связи с незаконным использованием чужого бренда может быть заявление правообладателя (физического лица или организации) в один из органов, указанных выше. И если физическое лицо может обратиться с устным заявлением, то компания обращается с письменным заявлением за подписью своего руководителя.

Верховный суд Республики Беларусь рассматривает споры, связанные незаконным использованием брендов, вне зависимости от того, кто является стороной спора.

Владелец товарного знака или другое лицо, которому предоставлено право использования товарного знака по договору исключительной лицензии, могут обратиться в Верховный суд с исковым заявлением со следующими требованиями:

прекращение нарушения исключительного права правообладателя на товарный знак при совершении действий по использованию аналогичного обозначения или обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении однородных услуг (товаров, работ), в том числе путем (например): демонтажа рекламной вывески; удаления со всех социальных сетей, сайтов, на которых расположена реклама с использованием изображения (словесного обозначения) любого рода изображений (фото, словесных обозначений); удаления со всех внутрикорпоративных документов нарушителя любого рода изображений (словесных обозначений), аналогичных или сходных до степени смешения с товарным знаком. Если и после вынесения такого решения нарушитель продолжит использовать чужой логотип, то к делу подключаются судебные исполнители для принуждения прекращения нарушения прав;

взыскание компенсации в размере от 1 до 50 000 базовых величин. Конкретный размер определяется непосредственно Верховным судом. Как раз здесь нам на помощь и придут материалы административного процесса, в которых обычно отображается период использования логотипа, количество товара, на котором он нанесен и т.д. Именно эти материалы выступят помощником в определении судом характера нарушения, с учетом которого и принимается окончательное решение по сумме компенсации;

взыскание морального вреда. Истребование морального вреда допускается только в том случае, когда владельцем товарного знака является физическое лицо. Заявить сумму вреда можно любую, однако окончательный его размер определяется судом. Как правило, суды взыскивают в пользу граждан очень маленькие суммы морального вреда. Для взыскания вреда заявителю важно доказать факт физических и/или нравственных страданий, вызванных незаконным использованием товарного знака (например, душевные переживания по поводу нарушения, потеря душевного равновесия из-за того, что для защиты прав на бренд необходимо тратить немало сил и денежных средств на наем юристов и адвокатов и т.д.). Конечно же, для большей убедительности следует приложить соответствующие медицинские справки, если они есть;

перевод прав администратора доменного имени на владельца товарного знака. По сути, если кто-либо зарегистрировал доменное имя, совпадающее или схожее до степени смешения с Вашим товарным знаком, то теоритически Вы можете через суд требовать перевода прав администратора на данный домен. Такие прецеденты очень часто возникают в Беларуси.

По спорам между компаниями и ИП (резиденты или нерезиденты) между собой обязательным является направление досудебной претензии. Если одной из сторон является гражданин, то соблюдение претензионного срока не является обязательным. Но здесь есть нюанс. Если, например, спор идет по договорным обязательствам и договором установлена неустойка (пеня), то ее размер может быть уменьшен судом на основании статьи 314 Гражданского кодекса. В данной статье есть оговорка о том, что при решении вопроса об уменьшении пени учитываются действия сторон, направленные на досудебное урегулирование спора. Другими словами, если претензия направлялась, то вероятность снижения суммы пени меньше.

Госпошлина за обращение в Верховный суд составляет 5 % от суммы, заявляемой ко взысканию с нарушителя права на товарный знак. Если же требование носит нематериальный характер, то госпошлина составляет 50 базовых величин для организаций и 20 базовых величин для граждан.

Согласно Закону «О противодействии монополистической деятельности и развитию конкуренции» недобросовестной конкуренцией признается совершения компанией или ИП действий, способных создать смешение с деятельностью другого хозяйствующего субъекта. К таким действиям относится и незаконное использование нарушителем обозначения, тождественного товарному знаку правообладателя.

Следовательно, помимо заявления о привлечении к административной ответственности правообладатель также может обратиться в МАРТ с просьбой об установлении факта нарушения законодательства об антимонопольном регулировании с вынесение предписания о прекращении незаконных действий, связанных с использованием логотипа. Дополнительно заявитель может ходатайствовать об устранении допущенных нарушений в части незаконного использование товарного знака.

В теории даже при такой ситуации «владелец» логотипа может защищаться. Логотип, даже если он не зарегистрирован в НЦИС в качестве товарного знака, при определенных условиях (например, когда он создан с помощью творческого труда человека) может являться объектом интеллектуальной собственности. Любой объект интеллектуальной собственности охраняется законом «Об авторских и смежных правах» по аналогии с охраной товарного знака. Но нюанс защиты таких логотипов заключается вот в чем: во-первых, Вам, как пользователю логотипа, должны быть переданы от дизайнера исключительные права на логотип по договору уступки исключительного права на логотип; во-вторых, Вы должны быть уверены, что дизайнер не отрисовал логотип до Вашего обращения к нему и не передал его по аналогичному договору Вашему конкуренту. В противном случае добиться защиты будет очень проблематично.

Еще один рабочий способ защитить незарегистрированное изображение — обратиться в МАРТ с требованием о защите ТЗ на основании Закона «О рекламе». Статья 10 данного Закона запрещает использовать чужие эмблемы, символику, изображения без согласия владельца. Но здесь опять же мы приходим к вопросу о том, насколько правильно переданы права на логотип от дизайнера. В случае выявления нарушений МАРТ вправе привлечь нарушителя к административной ответственности.

Законодательство Беларуси устанавливает в качестве средств индивидуализации участников рынка помимо товарных знаков еще и фирменные наименования (пишутся в кавычках. Например, ООО «Ваша фирма»). Однако четкого механизма их использования разными компаниями не предусмотрено. При регистрации товарного знака НЦИС анализирует наличие зарегистрированных фирменных наименований и, при наличии смешения, отказывает в регистрации ТЗ. Однако при движении в обратном направлении (при согласовании фирменного наименования) никто не проверяет наличие схожих товарных знаков. В итоге может возникнуть ситуация, когда согласованное наименование является идентичным или схожим с ранее зарегистрированным товарным знаком.

Казус заключается в том, что прямого нарушения законодательства в таких случаях нет. Законодатель не предусмотрел норм, обязывающих регистрацию наименования изменить или аннулировать в подобных случаях. Поэтому, защищая свое право на товарный знак, владелец может потребовать от «нарушителя», повторившего ТЗ в фирменном наименовании, прекратить его использование на товарах, в сети интернет и т.д. В итоге для владельца прав на фирменное наименование возникает реальная проблема на практическую реализацию своего товара (работы, услуги) на рынке, что в итоге вынудит его сменить фирменное наименование компании.

Мораль проста. Даже при, казалось бы, простой процедуре согласования наименования, всегда следует прежде проверить, не использует ли кто-то такой же или похожий по фонетическому и семантическому тождеству товарный знак.

  1. Как правильно указать дату заключения валютного договора при его регистрации? 131
  2. Когда не нужно уменьшать уставный фонд: разбираем ситуацию 118
  3. Что нужно знать о стандартных налоговых вычетах 116

Внешнеэкономическая деятельность

Урегулирование споров

Договорная деятельность

Взаимодействие с государством

Задолженность и компенсации

Основанием для использования товарного знака самим владельцем является регистрация товарного знака либо в соответствии с национальным законодательством, либо в соответствии с международным договором Республики Беларусь. В настоящее время Беларусь присоединилась только к одному международному договору, который позволяет иностранным заявителям получить правовую охрану своего товарного знака на территории Республики Беларусь, – это Мадридское соглашение Всемирной организации интеллектуальной собственности «О международной регистрации знаков» (заключено в г. Мадриде 14.04.1891).

Как импортеру разрешить использование товарного знака?
Читайте в статье управляющего партнера ООО «БелБренд Консалт»В. Рачковского.

Таким образом, национальные заявители для получения правовой охраны своего товарного знака могут подать только национальную заявку в Национальный центр интеллектуальной собственности, а иностранные заявители кроме национальной заявки могут подать международную заявку.

Хотим со своим товаром выйти на зарубежный рынок. Что делать с товарным знаком?
Читайте в статье управляющего партнера ООО «БелБренд Консалт» В. Рачковского.

С учетом того, что в соответствии с законодательством регистрация товарного знака не является обязанностью и использовать свое обозначение производитель может и без регистрации такого обозначения в качестве товарного знака, соблюдение каких-либо дополнительных формальностей для владельца товарного знака при его использовании не требуется.

Следует отметить, что, несмотря на отсутствие обязанности регистрировать свой товарный знак, получение правовой охраны является для производителя в большинстве случаев необходимым условием дальнейшей защиты своих прав от недобросовестных действий иных лиц.

Только регистрация товарного знака позволяет его владельцу запрещать иным лицам использовать данный товарный знак или сходное с ним обозначение в отношении товаров и услуг, являющихся однородными тем, которые указаны в свидетельстве на товарный знак.

Важно!
Регистрация товарного знака дает его владельцу возможность эффективной защиты от его использования недобросовестными участниками рынка.

Что такое зарегистрированная символика?

Лицо, не являющееся владельцем товарного знака и желающее использовать этот товарный знак в отношении своих товаров, обязано получить согласие владельца товарного знака.

Такое согласие, как правило, оформляется в виде лицензионного договора. Лицензионный договор содержит все условия, на которых возможно использование, в том числе объем использования и его срок, размер вознаграждения и т.д. После подписания лицензионный договор должен быть зарегистрирован в патентном органе (Национальном центре интеллектуальной собственности), иначе он является недействительным.

Процедура регистрации лицензионного договора описана:

— в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 21.03.2009 № 346 «О регистрации лицензионных договоров, договоров уступки прав на объекты права промышленной собственности, договоров о залоге имущественных прав, удостоверяемых свидетельством на товарный знак, знак обслуживания, и договоров комплексной предпринимательской лицензии (франчайзинга)»;

— постановлении Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь от 15.04.2009 № 6 «Об утверждении Инструкции о порядке регистрации лицензионных договоров, договоров уступки прав на объекты права промышленной собственности, договоров о залоге имущественных прав, удостоверяемых свидетельством на товарный знак, знак обслуживания, и договоров комплексной предпринимательской лицензии (франчайзинга)».

Лицензионный договор предоставляет заинтересованному в использовании товарного знака лицу гарантии того, что оно будет использовать чужой товарный знак на законных основаниях и его товары не будут в дальнейшем признаны контрафактными.

Образец формулировки условия о передаваемых правах в лицензионном договоре:
«Лицензиат вправе использовать товарный знак путем его применения на товарах, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются или иным образом вводятся в гражданский оборот, хранятся, перевозятся или ввозятся на территорию Республики Беларусь в целях введения в гражданский оборот, а также на этикетках, упаковках таких товаров, при выполнении работ и (или) оказании услуг, на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот, в рекламе, печатных изданиях, на вывесках, при демонстрации экспонатов на выставках и ярмарках, проводимых в Республике Беларусь, в глобальной компьютерной сети Интернет (в том числе в доменном имени, при иных способах адресации).
Товарный знак используется лицензиатом для индивидуализации товаров и услуг, в отношении которых он зарегистрирован».

Справочно
Другие формулировки, необходимые для заключения лицензионного договора, читайте в статье управляющего агентства по охране интеллектуальной собственности «Горячко, Недвецкий и партнеры» Д. Недвецкого.

Такое согласие может быть оформлено в виде договора, одним из условий которого будет являться использование товарного знака. Либо такое согласие будет напрямую вытекать из отношений между владельцем и лицом, использующим его товарный знак. В отличие от лицензионного договора, в этих правоотношениях право на использование товарного знака не является главным, главным является необходимость достичь иного результата правоотношения (к примеру, произвести товар, маркированный логотипом).

Среди договоров, которые могут содержать согласие на использование товарного знака, можно назвать, например:

  • договор подряда, когда владелец товарного знака заказывает у иного лица изготовление партии товара, маркированного товарным знаком (как указано выше);

  • дистрибьюторский договор, когда владелец товарного знака уполномочивает иное лицо осуществлять продажи товаров, маркированных товарным знаком;

  • договор комплексной предпринимательской лицензии (франчайзинга), по которому предоставляется право использования товарного знака в предпринимательской деятельности, и другие договоры.

Как открыть кафе или магазин модной одежды под известным брендом?
Читайте в статье специалиста в области управления интеллектуальной собственностью Н. Грабовской.

В предмет таких договоров фактически не входит использование товарного знака как самостоятельное право (за исключением франчайзинга). Использование товарного знака является необходимым условием выполнения договора, и владелец товарного знака фактически обеспечивает возможность его использования иной стороной договора.

Например, в дистрибьюторском договоре владелец товарного знака оговаривает условия деятельности своего дистрибьютора, который имеет право приобретать товары исключительно у того производителя, которого указал поставщик – владелец товарного знака. Дистрибьютор, соответственно, использует товарный знак, но не может сам определять, на какие товары и каким образом знак должен наноситься. Он получает товар с уже нанесенным знаком и обязан продать товар именно в таком виде.

Таким образом, данные договоры не содержат всех существенных условий лицензионного договора. По этой причине (отсутствие всех необходимых существенных условий) такие договоры не регистрируются в порядке, установленном для лицензионных договоров (за исключением договора франчайзинга, для которого установлен отдельный порядок регистрации патентным органом).

Согласие владельца на использование товарного знака однозначно вытекает из отношений между владельцем знака и использующим его лицом, например, в следующих случаях:

  • владелец товарного знака является владельцем компании, использующей его товарный знак;
  • владелец товарного знака дал поручение иному лицу, в ходе исполнения которого необходимо использовать товарный знак;
  • товарный знак используется лицом, которое указано владельцем в таможенном реестре объектов интеллектуальной собственности в качестве лица, уполномоченного на ввоз товаров, маркированных товарным знаком.

Важно!
В любом случае, если лицо намерено использовать чужой товарный знак, то наиболее оптимальным вариантом оформления разрешения владельца является заключение лицензионного договора. В дальнейшем это позволит без труда подтвердить правомерность использования товарного знака.

Существенно расширить возможность реализации товаров, маркированных товарным знаком иного лица, позволяет так называемое «исчерпание прав» владельца товарного знака.

Владелец товарного знака обладает правом определять судьбу товаров, на которые нанесен его зарегистрированный товарный знак и которые еще не вводились в гражданский оборот. Владелец, например, вправе либо разрешить иным лицам осуществить продажу таких товаров, либо запретить. Но права владельца товарного знака ограничены только первым введением в гражданский оборот товаров, на которые нанесен товарный знак.

На практике это означает следующее. К примеру, известный производитель мобильных телефонов хочет продавать свою продукцию в Республике Беларусь. Для этого он заключает договор с дистрибьютором, который будет осуществлять реализацию мобильных телефонов. С момента введения в хозяйственный оборот товара дистрибьютором права владельца товарного знака считаются исчерпанными, т.е. он теряет право запрещать дистрибьютору перепродажу мобильных устройств. Такое ограничение, применяемое в мировом хозяйственном обороте, способствует международной торговле и свободному перемещению товаров.

Важно!
В момент первого введения товаров в гражданский оборот права владельца в отношении товарного знака, нанесенного на конкретные товары, введенные в гражданский оборот, исчерпываются, и в дальнейшем оборот этих товаров может осуществляться свободно, без учета воли владельца товарного знака.

Например, владелец самостоятельно продает партию товаров, маркированных его товарным знаком. Покупатель этих товаров получает не только право собственности на данные товары, но и право дальнейшей их перепродажи, аренды и т.д. Владелец товарного знака больше не вправе определять судьбу проданных им товаров.

Исчерпание прав осуществляется и в случае введения в гражданский оборот товаров не только самим владельцем, но и любым лицом, которое вправе на законном основании реализовать такие товары, например, лицензиатом.

Правовая охрана товарному знаку предоставляется каждым государством только на своей территории. Но законодательство Республики Беларусь устанавливает, что исчерпание прав происходит не только в отношении товаров, введенных в гражданский оборот на территории Республики Беларусь, но и в отношении товаров, введенных владельцем товарного знака в гражданский оборот на территории любого из государств Евразийского экономического союза. Так, если товар введен в гражданский оборот на территории Российской Федерации, то исчерпание прав одновременно произошло как в Российской Федерации, так и в Республике Беларусь.

При определении того, произошло ли исчерпание прав владельца товарного знака при продаже товара на территории Евразийского экономического союза, нужно учитывать следующее: правовая охрана товарного знака должна существовать как на территории Республики Беларусь, так и на территории государства, где произошло введение товара в гражданский оборот. При этом товарный знак должен быть тождественным (одинаковым) и быть зарегистрирован в отношении товара, который вводится в гражданский оборот. Если в стране продажи товара товарному знаку не предоставлена правовая охрана, то в этой стране и не существует прав, которые могли бы быть исчерпаны.

Документом, подтверждающим правомерное использование товара, в отношении которого произошло исчерпание прав владельца товарного знака, является документ, подтверждающий законное приобретение этого товара. Таким документом может быть, например, договор купли-продажи, заключенный с лицензиатом.

  • Коммерческая практика
  • Интеллектуальная собственность

Одна компания открыла маникюрный салон: придумала звучное имя, зарегистрировала бренд в Роспатенте. Но через время появился недобросовестный конкурент — другой салон с там же именем. Компания решила, что это нарушает ее исключительные права и подала в суд. В итоге конкуренту запретили использовать название и заставили заплатить компенсацию 600 тыс. руб. (Решение АС Новосибирской области от 01.02.2016 по делу № А45-15826/2015).

В 2021 году за свои бренды воюют не только крупные корпорации, как Кока-Кола или Найк. Защитить можно даже небольшой маникюрный бизнес, если своевременно запатентовать название. Если кто-то использует бренд без разрешения, он заплатит компенсацию до 5 млн. руб. А еще ему запретят использовать обозначение и заставят уничтожить товары с незаконной маркировкой.

В практике бюро «Гардиум» такие случаи — рутина. Рассказываем, как запатентовать название и логотип, чтобы защитить бизнес.

Название — это словесное коммерческое обозначение или шрифтовая композиция. Фирменное наименование компании из ЕГРЮЛ, фантазийное имя, название книги, личный бренд ИП — любое сочетание букв и шрифта. Например, название фирмы NIKE.

Логотип — это изобразительная или комбинированная композиция. Эмблема, принт, дизайн упаковки, этикетка, векторная иллюстрация — любой изобразительный элемент. Например, галочка бренда NIKE. И название, и логотип — это средства индивидуализации.

Запатентовать название и логотип — значит обеспечить им правовую охрану. Когда компания патентует название или логотип, она становится единственным их владельцем. Другие будут использовать эти и сходные с ними средства индивидуализации незаконно. На нарушителей подают в суд: заставляют убрать все упоминания бренда, отбирают доменные имена сайтов, взыскивают крупную компенсацию.

Правовую охрану можно обеспечить двумя способами:

Согласно законам о рекламе и государственном языке РФ, иностранные слова и выражения, используемые при производстве, размещении и распространении рекламы, обязательно должны идентично дублироваться на русском языке. Это требование не распространяется только на товарные знаки, официально зарегистрированные в Роспатенте.

При этом наличие заявки или процесс регистрации не является аргументом. Если регистрируемый товарный знак включает иностранное слово, то до получения охранного документа Роспатента, собственник обязан переводить его на русский язык всегда, в рекламе любого рода, будь то вывеска, полоса в газете, рекламный видеоролик или объявление. Так, в одном деле рекламодатель оправдывал свое объявление с текстом «… шаурма … Hot» тем, что слово «Hot» проходит регистрацию в Роспатенте. Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) сочла этот довод необоснованным.

Закон о рекламе запрещает без объективных причин использовать характеристики превосходной степени. Например: лучший, первый, номер один, самый, только, единственный, супер, исключительный, уникальный, главный, эксклюзивный. Это обязательно учитывать даже в случае, если Роспатент зарегистрировал товарный знак с хвалебными элементами.

Например, использование в рекламе товарного знака «World Class сеть фитнес-клубов № 1» стало основанием для возбуждения в отношении его правообладателя дела о нарушении законодательства о рекламе.

Антимонопольный орган счел, что словосочетание «World Class сеть фитнес клубов № 1» указывает на то, что «World Class» является лучшим фитнес-клубом на рынке, при этом критерии и подтверждения такого превосходства не представлены.

Правообладатель доказывал, что словосочетание «сеть фитнес-клубов № 1» является частью товарного знака и его использование в рекламе происходит на основании права на товарный знак.

Но довод не был принят. Комиссия УФАС посчитала, что включение спорного словосочетания в товарный знак не освобождает правообладателя от обязанности объективно подтвердить «превосходство», о котором заявлено в рекламе. УФАС также учла позицию Роспатента о том, что элементы «сеть фитнес-клубов № 1» не обладают различительной способностью, носят описательный и хвалебный характер, в связи с чем были включены в товарный знак лишь как неохраняемые элементы.

Таким образом, наличие в зарегистрированном товарном знаке каких-либо характеристик превосходной степени не позволяет владельцу бездоказательно использовать их в рекламе.

Если владелец логотипа потерял из-за вас больше 250 000 рублей, это уже уголовная ответственность по ст. 180 УК РФ. Наказание — от штрафа в 100 000 рублей до лишения свободы на два года.

За присвоение авторства и торговлю контрафактом тоже дают судимость, когда правообладатель упустил прибыль больше 100 000 рублей. Наказание примерно как за предыдущее преступление — от штрафа до тюрьмы по ст. 146 УК РФ.

Открытая лицензия (Creative Commons) — когда правообладатель разрешил скачивать произведение из открытого доступа бесплатно на определенных условиях — ст. 1286.1 ГК РФ. Лицензии Creative Commons — легальный способ использования чужого контента. Для коммерческого использования рядом с произведениям должна стоять отметка CC Attribution или Free for commercial use.

Например, фото ищут в расширенном поиске Гугла или на сайтах типа Flickr и Unsplash. Для музыки есть бесплатные ресурсы наподобие Free Music Archive.

Когда закон перестаёт защищать авторские права, интеллектуальная собственность переходит в общественное достояние. Ищите такие произведения с пометкой Public domain. Это значит произведение можно использовать бесплатно и без чьего-либо разрешения, но с указанием автора — ст. 1282 ГК РФ.

По общему правилу защита произведения заканчивается через 70 лет после 1 января следующего года после смерти автора. В некоторых случаях срок считается немного иначе. Например, для авторов, которые работали в период ВОВ, срок составляет 74 года. То есть совсем старые фото, песни, тексты, картины и фильмы находятся в общественном достоянии, за них не платят.

В зависимости от того, был логотип зарегистрирован, как товарный знак, или нет, при его защите вступают в силу разные правовые нормы.

В этом случае логотип является результатом интеллектуальной деятельности, который передаётся правообладателю от исполнителя по договору авторского заказа или в качестве служебного произведения.

При нарушении исключительного права (использование чужого логотипа без согласия) наступает ответственность по статье 1301 ГК РФ:

  • штраф от 10 000 до 5 000 000 рублей, конкретный размер определяется судом, исходя из характера нарушения;
  • двукратная стоимость контрафактных экземпляров;
  • двукратная стоимость права использования произведения.

Если логотип прошёл регистрацию, как товарный знак, то к нарушителю применяются нормы статьи 1515 ГК РФ:

  • штраф от 10 000 до 5 000 000 рублей, конкретный размер определяется судом, исходя из характера нарушения;
  • двукратная стоимость товаров, на которых размещён чужой товарный знак;
  • двукратная стоимость права использования чужого товарного знака.

Как видно, размер и суть санкций практически идентичны, хотя в первом случае речь идёт о незарегистрированном логотипе, а во втором – о прошедшем регистрацию в качестве ТЗ. Однако доказать вину нарушителя проще во втором случае.

Предпринимателям: как запатентовать название и логотип

Согласно п. 1 ст. 1477 ГК РФ товарный знак определяется как: «обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей…».

Кроме того, п. 2 ст. 1477 ГК РФ определяет также термин «знак обслуживания» — «обозначение, служащее для индивидуализации выполняемых юридическими лицами либо индивидуальными предпринимателями работ или оказываемых ими услуг».

В зависимости от регистрируемого объекта выделяют: словесные, изобразительные, объемные и другие (вкусовые, звуковые, обонятельные и т.п.) обозначения. Логотипы, как правило, регистрируются в качестве словесных, изобразительных или комбинированных товарных знаков.

В соответствии со ст. 1479 и ст. 1484 ГК РФ в отношении зарегистрированных в России товарных знаков действуют исключительные права, принадлежащие правообладателю обозначения. Регистрация является необходимым условием продуктивного использования товарного знака.

Свидетельство на товарный знак удостоверяет:

  • приоритет товарного знака, который по общему правилу устанавливается по дате подачи заявки в Роспатент
  • исключительное право на зарегистрированное обозначение в отношении товаров, указанных в свидетельстве. В настоящее время используется единая международная классификация товаров и услуг (МКТУ), позволяющая заявителю выделить один или несколько классов, в отношении которых планируется регистрация обозначения.

Таким образом, свидетельство подтверждает легальность использования обозначения и позволяет установить дату приоритета товарного знака, что особенно важно в случае возникновения споров.

Только регистрация логотипа в Роспатенте дает его владельцу исключительное право на него и позволяет получить судебную защиту своих прав при его незаконном использовании или подделке третьими лицами, защитить репутацию и имидж своей марки, что является основой развития любого бизнеса.

Основные положения, применяемые к процедуре регистрации обозначений в качестве товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, содержатся в ст. 1492 – 1507 ГК РФ и Административном регламенте предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности данной государственной услуги.

Предварительная проверка товарного знака нужна для того, чтобы обнаружить схожие с ним до степени смешения либо полностью идентичные товарные знаки или заявленные обозначения, поданные ранее и имеющие приоритет. При обнаружении того факта, что ваш товарный знак не является уникальным и охраноспособным, вы можете внести необходимые коррективы и сэкономить огромное количество времени и денег.

При проверке определите прежде всего вид товарного знака (изобразительный, словесный, комбинированный и пр.), далее определите классы МКТУ для товаров (услуг), в отношении которых необходима регистрация (определить нужный класс — не всегда простая задача, особенно для новых товаров). Затем ведется поиск сходных товарных знаков и ранее поданных заявок в рамках данного класса.

Важно! Заявителем при регистрации товарного знака может являться только юридическое лицо или индивидуальный предприниматель.

Очень важно правильно заполнить заявку и прилагаемые к ней документы в строгом соответствии с требованиями и правилами заполнения. Дополнительно необходимо подготовить регистрируемый товарный знак для подачи в Роспатент и выбрать коды товаров и услуг в соответствии с МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация.

Заявка на регистрацию товарного знака должна содержать:

  • заявление о государственной регистрации обозначения в качестве товарного знака с указанием заявителя, его места жительства или места нахождения

  • заявляемое обозначение

  • описание заявляемого обозначения

  • перечень товаров/услуг, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака и которые сгруппированы по классам Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков

Важно! За внесение изменений в поданную заявку в некоторых случаях уплачивается пошлина.

В ходе проведения формальной экспертизы заявки на товарный знак проверяется поступление оплаты пошлины, а также наличие необходимых документов заявки и их соответствие установленным требованиям. По результатам формальной экспертизы заявка принимается к рассмотрению или принимается решение об отказе в принятии ее к рассмотрению.

Срок формальной экспертизы — 1 месяц со дня подтверждения уплаты пошлины.

    Заявитель по собственной инициативе может обратиться в Роспатент с заявлением или ходатайством относительно внесения изменений в заявку.

    Данная экспертиза проводится по заявке, принятой по результату формальной экспертизы. В ходе данной экспертизы проверяется обозначение, заявляемое для регистрации в качестве товарного знака, требованиям закона (данное обозначение должно являться средством индивидуализации и обладать различительной способностью). И это самый важный и сложный этап при регистрации заявки.

    Для того чтобы обозначение было зарегистрировано в качестве товарного знака оно должно обладать различительной способностью, быть оригинальным, а также соответствовать требованиям ст. 1477 и ст. 1483 ГК РФ. Заявленный товарный знак проверяется экспертами по интеллектуальной собственности, а также проводится информационный поиск в целях установления возможного сходства или тождества с уже зарегистрированными обозначениями. В результате Роспатентом выносится решение о государственной регистрации товарного знака или об отказе в его регистрации. В последнем случае заявителю, до принятия такого решения, направляется уведомление в письменной форме о результатах проверки с предложением представить свои доводы относительно приведенных в уведомлении мотивов.

    Важно! До принятия решения об отказе в регистрации заявителю направляется уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения с предложением представить свои доводы относительно приведенных в уведомлении мотивов в течение 6 месяцев с даты направления уведомления. Представленные в течение данного срока доводы заявителя учитываются при принятии решения по результату экспертизы заявленного обозначения. Поэтому важно подготовить обоснованные доводы в ответ на данное уведомление (нередко после представления таких доводов удается добиться регистрации товарного знака).
    Срок экспертизы заявленного обозначения (согласно Административному регламенту) — 12 месяцев с даты принятия заявки по результату формальной экспертизы. На практике срок экспертизы заявленного обозначения зависит от вида и сложности заявляемого обозначения.

    Если по результату экспертизы заявленного обозначения будет принято решение о регистрации товарного знака, то для завершения процедуры заявитель должен оплатить следующие пошлины:

    • за регистрацию товарного знака (сумма пошлины также зависит от количества классов МКТУ)
    • за выдачу свидетельства о регистрации товарного знака

    Документы, подтверждающие оплату пошлины, рекомендуем подать в Роспатент с сопроводительным письмом.

    Авторское право (в узком смысле) — это субъективное право правообладателя по использованию произведения науки, литературы или искусства. Вообще, авторское право — это весьма условное название, потому что закон не дает ему определения, но регулирует и охраняет права правообладателя Авторское право распространяется на произведения при условии, что они: являются результатом творческой деятельности и существуют в какой-либо объективной форме. Авторское право распространяется на произведения науки, литературы и искусства, являющиеся результатом творческой деятельности, независимо от назначения и достоинства произведений, а также способа их выражения. Произведения может быть выражено в одной их следующих форм: письменной, устной, звуко- или видеозаписи, изображения, объемно-пространственной, электронной, в том числе цифровой.

    Данный вопрос регулируется Гражданским Кодексом. Исключительные право предполагает возможность правообладателя на воспроизведение произведения любым способом либо передачи права на воспроизведение третьим лицам; публично показывать и исполнять произведение; осуществлять перевод, переработку и аранжировку произведения; реализовывать архитектурный и дизайнерский проекты; распространять экземпляры произведения любым способом: продавать, сдавать в прокат.

    Получение разрешений на использование заимствованных материалов

    Авторское право может зарегистрировать сам автор, или иное лицо, которому правообладатель произведения выдаст соответствующую доверенность. Процедура регистрации авторских прав в государственном патентном органе в Беларуси предусмотрена только для компьютерных программ. В результате проведения процедуры регистрации компьютерной программы, заявитель получит свидетельство Национального центра интеллектуальной собственности (НЦИС) о регистрации компьютерной программы, а данные о программе будут внесены в реестр ведомства. В Беларуси сдать на депонирование объект авторского права можно в специальную организацию Белорусскую торгово-промышленную палату – Белпатентсервис. Регистрация компьютерной программы для заявителей, являющихся автором, длится от пяти до 20 календарных дней, и стоит соответственно от 180 и 282 рубля соответственно, для представителей, не являющихся авторами — от 84 до 540 рублей соответственно. Если вам надо продлить депонирование уже ранее зарегистрированной программы, то это стоит 120 рублей сроком на 5 лет. На сайте Центра онлайн можно найти информацию о ранее зарегистрированных программах с 2007 года включительно.

    Для урегулирования всех тонкостей взаимодействия между автором и правообладателем существует лицензионный договор.1. По лицензионному договору автор или иной правообладатель (лицензиар) предоставляют пользователю (лицензиату) право использования объекта авторского права или смежных прав. В лицензионном договоре должны быть предусмотрены конкретные способы использования объекта авторского права. Лицензионный договор бывает двух видов: оговор исключительной и простой лицензии. Разница между ними в объеме прав, предоставляемых лицензиату. Лицензионный договор предполагается возмездным, если иное не предусмотрено этим договором. Вознаграждение определяется в лицензионном договоре в процентах от дохода за соответствующий способ использования объекта авторского права или в виде фиксированной суммы или иным способом. Также обязательной составляющей является срок действия такого договора. Если в лицензионном договоре, заключенном автором, не содержится условие о сроке его действия, то этот договор считается заключенным на три года. Заключение лицензионного договора о предоставлении права использования компьютерной программы или базы данных допускается путем заключения каждым лицензиатом с соответствующим лицензиаром договора присоединения, условия которого изложены на приобретаемом экземпляре компьютерной программы или базы данных либо на упаковке каждого экземпляра или приложены к каждому экземпляру. Начало использования таких компьютерной программы или базы данных лицензиатом означает его согласие на заключение договора.

    Процедура регистрации авторских прав в государственном патентном органе в РБ предусмотрена только для компьютерных программ. В результате проведения процедуры регистрации компьютерной программы, заявитель получит свидетельство Национального центра интеллектуальной собственности (НЦИС) о регистрации компьютерной программы, а данные о программе будут внесены в реестр ведомства. Также существует иной вариант удостоверения авторства (в т.ч. компьютерных программ) на территории Республики Беларусь – депонирование (сдача на хранение) в уполномоченной организации. Это способ опубликования объектов авторского права, подтверждающий авторство и первенство их создания. В Беларуси сдать на депонирование объект авторского права можно в специальную организацию Белорусскую торгово-промышленную палату – Белпатентсервис.

    Так как в Беларуси, государственным патентным органом закреплена лишь процедура регистрации компьютерных программ, то перечислим весь список требований при регистрации именно данного вида произведений. Чтобы зарегистрировать авторское право на ПО, необходимо предоставить: данные о правообладателе и авторе; название программы; год создания программы; компьютерная программа в электронной форме на материальном носителе (компакт-диск, USB-флеш-накопитель и другое); распечатка исходного текста программы (в полном объеме, если текст содержит не более 50 страниц; 25 первых и 25 последних страниц, если текст содержит более 50 страниц); распечатки основных экранных форм (по желанию); описание программы: назначение, область применения и ее функциональные возможности, язык программирования, операционная система, технические требования для работы с компьютерной программой и др.; документы (их заверенные копии), подтверждающие принадлежность исключительного права на компьютерную программу Правообладателю – не являющемуся автором; доверенность на имя представителя.

    Нарушение прав на товарный знак — это несанкционированное использование зарегистрированного товарного знака другого лица или компании.

    Например, если вы хотите начать производство электронных гаджетов и решили нанести на свою продукцию узнаваемый логотип Apple в форме фрукта, это будет достаточно очевидным нарушением товарного знака.

    Покупатели, скорее всего, будут путаться в происхождении товаров, а вы, по сути, будете наживаться на репутации, которую Apple создавала на протяжении многих десятилетий.

    Иными словами, потребители ошибочно купят ваш товар, полагая, что это «настоящий» продукт Apple.

    В такой ситуации Apple может подать иск о нарушении прав на товарный знак.

    Она может не только получить судебный приказ, обязывающий вас прекратить нарушение, но и получить денежную компенсацию.

    Рассмотрим сценарий, в котором вы пишете статью об Apple.

    Ваша ссылка на «Apple» в заголовке и тексте статьи использует товарный знак, но вы не используете товарный знак для продажи или идентификации компьютеров.

    Скорее, вы используете товарный знак в целях, не связанных с товарным знаком, — в данном случае, для комментариев или новостных сообщений.

    Информационное использование товарного знака допустимо

    Информационное (или «редакционное») использование товарного знака не требует разрешения его владельца.

    Это использование, которое информирует, обучает или выражает мнение — свобода слова и печати.

    Например, не требуется разрешение на использование логотипа Chevrolet в статье, описывающей грузовики Chevrolet, даже если в статье содержится критика компании.

    Вы можете (очевидно) использовать словесный знак «Chevrolet», а также знаменитый золотой знак-логотип «плюс».

    Это будет справедливо независимо от того, публикуете ли вы новостную статью или статью в научном журнале.

    Аналогично, если вы снимаете документальный фильм об истории американских грузовиков, вам не потребуется разрешение на использование логотипа Chevrolet.

    Однако использование логотипа должно иметь какое-то отношение к работе.

    Например, было бы неразумно публиковать статью, критикующую зарубежные методы производства автомобилей, и включать в нее логотип Chevrolet, если только Chevrolet действительно не упоминается в статье.

    Наконец, вам также разрешено использовать товарные знаки в целях пародии или комментария.

    Например, если вы пишете сценку о том, что молодые люди постоянно пользуются своими телефонами, вы можете наклеить логотип Samsung на бутафорские телефоны актеров, не опасаясь обвинения в нарушении товарного знака.

    Обычно вам разрешается использовать товарный знак в качестве средства сравнения.

    В Российской Федерации вы не имеете права использовать чужие торговые знаки в рекламе своего продукта.

    В других странах, например США, вы можете создать газетную рекламу, включающую ваш знак и знаки ваших конкурентов, чтобы описать разницу между компаниями.

    Представьте, что вы производите сорт кофе, который, по вашему мнению, вкуснее и дешевле, чем продукт любой другой компании.

    Вы можете разместить на своей рекламе логотип Starbucks вместе с ценой на сопоставимый напиток другой кофейной компании.

    Однако здесь действуют две важные оговорки.

    Во-первых, вы не можете изменять товарные знаки ваших конкурентов таким образом, чтобы это было унизительно или вводило в заблуждение. (Например, вы не можете наряжаться в костюм Рональда Макдональда и делать его непривлекательным!)

    Такие действия могут привести к тому, что против вас будет выдвинуто обвинение в унижении товарного знака.

    Во-вторых, любая сравнительная информация, которую вы используете, должна быть точной.

    Если субъективные утверждения (какой кофе вкуснее, какой продукт проще в использовании и т.д.) трудно оценить на предмет точности, то фактическую информацию — нет.

    Если вы говорите, что Apple использует в своих iPhone смертельно опасные химикаты, которые могут просочиться в руки пользователей, это тоже должно быть правдой.

    Другими словами, любая ложь, связанная с использованием товарного знака конкурента, может стать основанием для иска о нарушении прав на товарный знак или дискредитации.

    Однако, если предположить, что ваши заявления о конкуренте правдивы, закон о товарных знаках предоставляет определенную свободу действий для использования зарегистрированных знаков, даже без разрешения.

    Надеемся данная статья оказалась для вас полезной!

    В любом случае, мы советуем обратиться к юристам за профессиональной консультацией, прежде чем использовать чужие логотипы в своих целях.

    Кстати, мы не обсудили ваш собственный логотип.

    Если у вас его еще нет, или вы хотите освежить уже существующий лого, вы можете воспользоваться нашим онлайн конструктором логотипов.

    Удачи в ведении бизнеса!

    Не допускается использовать чужие логотипы:

        • на этикетках, на упаковках товаров, на самих товарах, ввозимых в Россию,
        • на товарах в ходе продажи на ярмарке,
        • на товарах, выставленных на выставке,
        • при оказания услуги,
        • при выполнения работы;
        • на документах, которые оформляются для введения товара в оборот в РФ;
        • в рекламных материалах, включая штендеры, растяжки, табло,
        • на вывесках,
        • в предложениях товаров, услуг, работ,
        • в объявлениях;
        • в Интернете, в доменных именах.

    Важно! Запрещено использовать не только чужие логотипы, но и логотипы, похожие на чужие, зарегистрированные логотипы.

    Для того, чтобы суд признал нарушение установленным, не требуется фактического смешения – достаточно угрозы смешения, наличие сходства. Для определения сходства, на практике, обладатели прав на логотипы обращаются за проведением опросов общественного мнения, проводят экспертизы и получают заключения оценщиков.

    Однако суды, как правило, критически настроены по отношению к досудебным заключениям, поскольку обе стороны зачастую приносят противоположные заключения, полученные у лояльных каждой стороне специалистов. Поэтому по подобным спорам назначаются судебные экспертизы, чьи заключения кладутся в основу решений судов.

    Правообладатель в суде волен выбирать требования: либо просить взыскать с ответчика, использовавшего логотип без разрешения правообладателя, убытки, доказывая их размер, связь между действиями ответчика и ущербом, либо просить компенсацию.

    Закон устанавливает следующие размеры компенсаций за использование чужого логотипа:

        • 10 тыс. – 5 млн. рублей;
        • Двойная стоимость товаров с чужим логотипом;
        • Двойная стоимость использования логотипа.

    «Вилка» по первому варианту компенсации довольно значительна, в связи с чем суд в каждом случае отдельно учитывает все обстоятельства, принимая во внимание такие моменты, как:

        • Срок использования чужого логотипа,
        • Вину ответчика,
        • Допускал ли ответчик ранее использование чужих логотипов,
        • Возможные убытки истца,
        • Иные обстоятельства.

    Правообладатель вправе просить опубликовать решение суда в подтверждение нарушения своего права на логотип, изъять товары с логотипами на этикетках, коробках, убрать логотипы с вывесок, из интернета, прекратить использовать доменное имя и пр.

    Важно! Товары с чужими логотипами изымаются из оборота на средства нарушителя.

    Однако, если товар помечен чужим логотипом, но представляет интерес для общества (скажем, лекарственный препарат), такой товар не подлежит уничтожению. С него закон предписывает удалить чужой логотип и далее пустить в оборот.

    Известны случаи, когда лицам удавалось добиться возврата конфискованных товаров по причине отсутствия доказательств у правообладателя прав на логотипы или вследствие доказательства подлинности товаров. Однако даже добросовестные продавцы, которые приобрели товары с чужими логотипами и не подозревали о нарушении прав на таковые, остаются без товаров, поскольку они при использовании в коммерческих целях изымаются вне зависимости от добросовестности.

    У добросовестного покупателя-продавца товар с чужим логотипом не конфискуется в случае использования товара в быту.

    Важно! При выявлении повторных случаев использования чужих логотипов прокурор вправе инициировать в суде дело о принудительной ликвидации такой недобросовестной компании.

    Для нарушителей, использовавших чужие логотипы без разрешения и в отсутствие договора с правообладателем, предусмотрены внушительные штрафы:

      1. За использование чужого логотипа – гражданам 5-10 тыс. рублей, должностным лицам 10-50 тыс. рублей, компаниям 50-200 тыс. рублей;
      2. За сбыт и производство в этих целях товара с чужим логотипом – гражданам – двойная стоимость товаров, должностным лицам – тройная стоимость (минимум – 50 тыс. рублей), компаниям – пятикратная цена товаров (минимум сто тысяч рублей).

      В обоих случаях происходит конфискация самого товара и оборудования, на котором он производится или произведен.

      Основным элементом по подобным делам выступает вина нарушителя. В отсутствие таковой привлекать к ответственности не допускается. Так, если компании ошибочно поставлен контрафактный товар вместо товара по подписанному контракту, который задержан на таможне, такая компания, по выводу суда по похожему делу, не отвечает за нарушение прав на логотип в силу отсутствия вины.

      Если же последствия использования чужого логотипа перевалили за 250 000 российских рублей, возбуждается уголовное дело (ст. 180 УК РФ).

      Как следует из приведенных норм, ответственность за использование чужих логотипов значительна, законом установлены крупные компенсационные выплаты в целях пресечения подобных действий и формирования добросовестной конкуренции на рынке.

      ВНИМАНИЕ! В связи с последними изменениями в законодательстве, информация в статье могла устареть! Наш юрист бесплатно Вас проконсультирует — напишите в форме ниже.

      В соответствии с законодательством Российской Федерации незаконное использование товарного знака влечет за собой гражданскую, административную и уголовную ответственность.

      Эта ответственность определяется тремя нормативными актами, принятыми в РФ: Гражданским Кодексом, Кодексом об административных правонарушениях и Уголовным кодексом.

      В арбитражных судах РФ активно рассматриваются дела о нарушении исключительных прав на товарные знаки. Патентно-адвокатского Бюро «Гардиум» регулярно защищает в суде интересы наших клиентов, взыскивает компенсации за незаконное использование товарных знаков, защищает компании от необоснованных претензий. Подробнее с практикой Бюро Вы можете ознакомиться здесь.

      Форма договора о распоряжении исключительным правом на товарный знак и государственная регистрация перехода исключительного права на товарный знак, залога исключительного права на товарный знак и предоставления права использования товарного знака

      (в ред. Федерального закона от 12.03.2014 N 35-ФЗ)

      1. Договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, лицензионный договор, а также другие договоры, посредством которых осуществляется распоряжение исключительным правом на товарный знак, должны быть заключены в письменной форме. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность договора.
      2. Отчуждение и залог исключительного права на товарный знак, предоставление по договору права его использования, переход исключительного права на товарный знак без договора подлежат государственной регистрации в порядке, установленном статьей 1232 настоящего Кодекса.

      Информационное письмо на бланке компании, где обязательно должны быть указаны ее реквизиты. Документ должен иметь исходящий номер, дату. Письмо должно быть подписано руководящим составом и заверено печатью организации. В левом нижнем углу указывается ФИО и телефон исполнителя.

      Документ должен содержать приложения. Приложение № 1 – эскиз или макет логотипа/товарного знака с указанием размеров, цветовой гаммы по палитре Pantone/CMYK. Приложение № 2 – копия патента на товарный знак, заверенная штампом «КОПИЯ» и печатью организации с указанием ОГРН.

      Индивидуальным предпринимателям необходимо предоставить письмо с печатью ИП, с приложением эскиза и копии свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя.

      Если правообладатель находится за рубежом, но у него есть российские партнеры, или имеет разветвленную сеть представительств, необходимо предоставить копию лицензионного договора с правообладателем товарного знака. (п. 2 статьи 1486 ГК РФ).

      Компания «Центр Пакетных Технологий» не производит подделки под товарные знаки, защищённые авторским правом или лицензионным соглашением. За нарушения авторского права при предоставлении макетов для печати (шаблонов, логотипов, дизайнов) покупатель несет ответственность, предусмотренную законом.


      Похожие записи:

      Добавить комментарий

      Ваш адрес email не будет опубликован.

      Для любых предложений по сайту: [email protected]