Как отказаться от наследства в пользу другого наследника если уже вступил в наследство

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Как отказаться от наследства в пользу другого наследника если уже вступил в наследство». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.

В обоих случаях – ответ «Да». Отказаться от прав на наследство можно в течение 6 месяцев с момента смерти наследодателя и после этого срока, если человек принял наследство, но не оформил его. Рассмотрим обе ситуации подробнее.

Законодательство не ограничивает наследника в возможностях отказа от имущества даже после того, как он подал заявление нотариусу на получение свидетельства. У него есть полгода на то, чтобы определиться и решить, что делать с имуществом.

Пример: Василий Васильевич сразу после смерти наследодателя обращается к нотариусу за свидетельством о праве наследования. Этот документ оформляется полгода с момента смерти и потому ждать придется долго. Через 5 месяцев Василий узнает, что помимо неплохой квартиры и машины усопшего, ему «в нагрузку» переходят и долги по кредитам, сумма которых в разы превышает стоимость транспорта и недвижимости. Он имеет полное право обратиться к тому же нотариусу и написать заявление об отказе.

Отказ от наследства после принятия наследства

Указанная выше ситуация – это распространенный и стандартный вариант. В этом случает наследник не пропустил сроки и все выполнил вовремя. И совсем другое дело, когда потенциальный собственник фактически принял наследство, но не успел его оформить. Он получает информацию о фантастических долгах усопшего, выплатить которые наследник просто не в состоянии. Полгода уже прошли и просто так оформить отказ от наследства у нотариуса уже нельзя. Теперь придется подавать иск в суд и требовать возобновить срок подачи заявления об отказе.

Суд может пойти навстречу истцу только в том случае, если тот сможет предоставить уважительную причину (с доказательствами), из-за которой он не оформил все документы ранее.

Четкого определения, что именно может считаться уважительными или неуважительными причинами для суда законодательство не предоставляет. Обобщив всю информацию по этому вопросу можно сделать вывод, что под уважительными причинами понимают:

  • Серьезные проблемы со здоровьем, из-за которых наследник долгое время не мог написать заявление.
  • Беспомощное состояние на протяжении долгого времени.
  • Длительное нахождение вдали от цивилизации (например, в море, экспедиции или командировке).

Незнание законов, сроков или краткосрочные проблемы со здоровьем считаются неуважительной причиной.

Для суда:

  • Квитанция с отметкой банка об оплате государственной пошлины.
  • Иск.
  • Бумаги, подтверждающие уважительную причину (справка из медучреждения, путевой лист, письмо с работы).
  • Документы о принятом наследстве (свидетельство на право собственности, чеки, платежки, техпаспорт).

Все документы, особенно исковое заявление, рекомендуется предоставить в нескольких копиях для всех потенциально заинтересованных сторон.

Для нотариуса:

  • Решение суда.
  • Заявление об отказе (чтобы избежать ошибок при составлении, его лучше писать под руководством нотариуса).
  • Паспорт наследника или другие документы, подтверждающие личность.
  • Документы о праве наследования (свидетельство о рождении, завещание).
  • Свидетельство о смерти наследодателя.

Если работа с нотариусом производится через представителя (например, юриста или родителя несовершеннолетнего ребенка), необходимо дополнительно представить подтверждающие его права документы (доверенность, свидетельство о рождении ребенка, бумаги из органов опеки).

Особенности составления исковых заявлений указаны в ст.131 ГПК РФ. Подготовить такой документ можно и самостоятельно, но в связи с наличием большого количества возможных нюансов и особенностей, сопровождающих любое наследственное дело, рекомендуется обратиться к опытному юристу или хотя бы проконсультироваться с ним. В документе обязательно должна присутствовать такая информация:

  • Наименование суда, где будет рассматриваться иск. Это должен быть суд по месту регистрации усопшего или, если такая информация отсутствует, по месту нахождения большей части имущества.
  • Фамилия, имя и отчество (при наличии) истца/его представителя.
  • Информация о принятии наследства.
  • Данные о наличии уважительной причины пропуска срока составления отказа.
  • Список всех прилагаемых к иску документов.

Как оформить отказ от наследства

Если заявление составляется у нотариуса, он сам укажет какие элементы необходимо вписать. В любом случае эта бумага должна содержать такую информацию:

  • Наименование нотариуса.
  • Дата смерти наследодателя.
  • Адрес умершего.
  • Основания, на которых наследник мог претендовать на имущество (подтверждение родства, завещание).
  • Текст отказа.
  • Дата документа.
  • Подпись.

Текст отказа должен быть понятным и не включать в себя фразы, которые можно было бы толковать двояко. Также в нем не должно быть условий.

Пример: Василий Васильевич готов отказаться от имущества в пользу дальнего родственника, но только при условии, что последний передаст ему сумму в размере половины стоимости всего наследства. Этот момент Василий указывает в заявлении об отказе и тем самым автоматически делает документ ничтожным.

Название услуги Цена (рублей)
Госпошлина в суде 300
Составление заявления об отказе 100
Услуги нотариуса по проверке и заверению документа до 500
Доверенность на представителя 200

Основания для отказа от наследства могут быть самые разные. От сугубо личных причин, связанных с неприязненным отношением к умершему лицу, до вполне понятных с практической точки зрения. Наиболее распространенная причина — наличие у наследодателя большого количества долгов.

Согласно закону процедура наследования является универсальной, то есть наследники принимают как активы, так и пассивы наследодателя. Нельзя принять наследство частично. Например, получить квартиру и отказаться от кредитных обязательств умершего. Таким образом, если сумма долгов превышает стоимость имущества, бывает практичнее не принять его. Делать это нужно обдуманно, только если известно обо всех имеющихся активах наследодателя. Нередко оказывается, что спустя какое-то время выявляется наличие собственности умершего, о существовании которой правопреемники не подозревали.

Вторая причина — несостоятельность самого наследника. Очевидно, что если в отношении него открыто исполнительное производство, если он близок к банкротству, или уже является банкротом, полученное имущество уйдет на уплату долгов. В этой ситуации законный правопреемник часто совершает отказ от наследства в пользу других родственников (нередко формальный) с целью сохранить имущество от требований кредиторов.

Наконец, правопреемники могут отказаться от своих прав с целью поддержать более нуждающегося родственника. Пример. После смерти наследодателя осталась квартира, которая по закону должна быть распределена между его супругой и двумя детьми. Каждый получает 1/3 долю в праве собственности. Поскольку отец еще при жизни обеспечил сына и дочь жильем, они оформили отказ в пользу матери, которая стала единоличным собственником жилого помещения.

Приобретение наследственного имущества осуществляется по усмотрению (желанию) наследника, поэтому наряду с нормами о его принятии установлены положения, предусматривающие право на отказ от его принятия. Также закон позволяет наследнику, как по закону, так и по завещанию бездействовать, причем такое бездействие признается правомерным, но влекущим утрату права на участие в процедуре наследования.

Что нужно знать при отказе от наследства?

Для оформления унаследованного имущества законом дается 6 месяцев. В течение этого же срока можно подать в нотариальную контору, где открыто дело, заявление нотариусу об отказе от наследства. Это допускается даже, если первоначально наследник согласился принять его.

Отказ может быть направленным — в пользу определенных лиц, либо безусловным (без их указания). Он не может быть отменен — это действие навсегда лишает правопреемника возможности получить имущество умершего. Однако нужно иметь в виду, что существует два основания наследования: по завещанию и по закону. Например, наследодатель оставил завещание в пользу сына на долю в ООО, а остальная его собственность подлежит разделу между наследниками по закону. К ним относится и сын. Он вправе принять имущество по одному основанию, и отказаться от своей доли у нотариуса по другому основанию.

В чью пользу можно отказаться.

Наследник может совершить отказ от наследства с указанием любых лиц, которым он передает свою долю при условии, что они не лишены права наследования и входят в следующий круг.

  • правопреемники любой из 8-и возможных очередей, даже если они не призываются к наследованию;
  • наследники по завещанию;
  • лица, имеющие право наследовать по праву представления (потомки умерших правопреемников, например, внуки наследодателя);
  • получившие права в порядке трансмиссии (взамен лица, принявшего наследство, но умершего до получения свидетельства о праве).

При безусловном отказе (без указания конкретных лиц) часть отказавшегося поступает в общую наследственную массу и распределяется между правопреемниками призванной очереди либо по завещанию пропорционально их долям.

Законный представитель несовершеннолетнего (недееспособного) наследника может отказаться от наследства или дать согласие на такой отказ. Это целесообразно, когда в его составе больше долгов, чем активов. Правда, на момент принятия не всегда может быть выявлено всё наследственное имущество, поэтому имеется определенный риск.

Несовершеннолетний ребенок в возрасте от 14 лет и ограниченно дееспособный наследник может самостоятельно написать отказ от наследства, но с согласия законного представителя. Однако во всех случаях законный представитель должен получить разрешение органа опеки на совершение такого действия. Для этого нужно представить сведения, что в состав наследства входит малоценное имущество и большой кредит либо иной долг.

  • Если имеется завещание, и в нем распределено все принадлежащее завещателю имущество.
  • Нельзя отказаться от обязательной доли, положенной несовершеннолетним и нетрудоспособным иждивенцам умершего.
  • Невозможно передать свои наследственные права другому лицу, если в завещании указан «подназначенный» наследник.

Не допускается отказ от положенного наследства с оговорками или под условием, а также в пользу лиц, не входящих в круг наследников любой очереди. Если существует несколько разных, не противоречащих друг другу завещаний, то указанный в них правопреемник не может отказаться от имущества по одному из них, и принять другое.

Отказывающееся от получения имущества умершего лицо пишет заявление нотариусу в районе, где проживал наследодатель на день своей смерти. При его принятии заявителю разъясняются последствия этого действия. Если наследственное дело уже открыто другими лицами, найти нужную нотариальную контору можно на сайте Федеральной нотариальной палаты в разделе «Поиск наследственных дел».

В случае, когда заявление подается не самим наследником, а другим лицом или пересылается по почте, подпись заявителя должна быть засвидетельствована нотариусом. Возможна подача его через представителя, если в доверенности специально предусмотрено полномочие на такой отказ. Для законного представителя доверенность на отказ от наследства не требуется.

Одна из постоянно актуальных тем — наследственное право. Сегодня хотим рассказать о необходимости в отказе от наследства по прошествии шести месяцев с момента вступления в права.

Рассмотрим на следующем примере: заявитель вступил в права наследства, оформив нотариально заверенное заявление. В последующем имущество на себя не переоформлял, ничего не использовал, деньги с вкладов не снимал. По прошествии двух с половиной лет с момента вступления в наследство пришло судебное извещение с претензией банка. Как выяснилось, наследодатель имел незакрытый кредит, и банк требует его оплаты. Наследник хочет получить в суде решение об отказе от наследства. Какие существуют возможности у заявителя это сделать в рамках закона, и чем можно мотивировать отказ?

Отказаться от земельного участка

Законный наследник может оказаться от наследства в течение 6 месяцев с момента открытия наследства, в соответствии с положениями ГК России. Открытие наследства происходит в день смерти человека.

Все имущество, входящее в наследство, считается собственностью законного наследника с момента открытия наследства, вне зависимости от даты фактического вступления в наследство и совершения госрегистрации наследственных прав на переходящее от умершего имущество, если таковое подлежит регистрации в государственных органах.

Чтобы вступить в права наследства необходимо его принятие наследником. Распространенным способом принятия является подача соответствующего заявления нотариусу, что в рассматриваемом примере и было сделано заявителем.

Правоустанавливающие документы на наследство получаются наследниками после подачи заявления по прошествию шести месяцев с момента открытия наследства. Соответственно, получение документов о правах на наследуемое имущество считается правом, а не обязанностью. Тот факт, что заявитель не стал получать правоустанавливающие документы, не стал использовать по своему усмотрению имущество и денежные средства на вкладах, которые унаследовал, в этой ситуации не учитывается и не может быть признан юридическим.

Наследники, вступившие в права на законных основаниях, не могут быть освобождены от возникающих в связи с этим обязательств, если не получали правоустанавливающие документы на наследство, что утверждено постановлением Пленума ВС России в положениях, касающихся судебной практики по наследственным делам.

Наследственная масса включает помимо имущества также и долги. Вступившие в права наследники несут ответственность по задолженностям наследодателя в рамках стоимости полученного ими имущества. Если наследник имевшего долги вступил в права наследства, у него образовывается задолженность перед кредитором усопшего, но только в рамках стоимости полученного им имущества.

Оценочная стоимость имущества определяется его совокупной рыночной ценой в день открытия наследства. У кредиторов наследодателя есть право предъявления требований к вступившим в права наследников до истечения времени исковой давности, которые установлены для подобных требований положениями ГК России. Так и поступил банк кредитор, направив требование о возврате кредита заявителю, вступившему в наследство. Если заявитель, вступая в наследство, не был проинформирован о наличии незакрытых кредитов у усопшего, обязательства по их погашению возникают в день вручения требования от кредитора.

Если наследственное имущество отсутствует или его недостаточно для закрытия требований кредиторов, погашение долга не может производиться за счет личного имущества заявителя, вступившего в наследство. Соответственно, обязательства по задолженностям наследодателя считаются прекращенными по причине невозможности их полного или частичного исполнения.

Для вступления в наследство заявителю необходимо представить нотариусу следующие документы:

  • заявление о вступлении в наследство;
  • свидетельство о смерти;
  • документ, подтверждающий личность;
  • документы, доказывающие право человека на наследство; к ним в зависимости от обстоятельств могут относиться: завещание, свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака и иные документы, подтверждающие родственные отношения.

Такой пакет бумаг представляет любой, кто претендует на наследство. Дети не исключение.

При вступлении несовершеннолетнего в наследство его законный представитель должен подтвердить свой статус (п. 5.9 Методических рекомендаций по удостоверению доверенностей, утвержденных Решением Правления Федеральной нотариальной палаты от 18 июля 2016 г., протокол № 07/16). Для этого он представляет нотариусу:

  • свой паспорт;
  • свидетельство о рождении ребенка, в котором представитель указан в качестве отца или матери;
  • решение о назначении опекуном (при наличии).

Последний документ оформляется на детей, оставшихся без попечения родителей. Это могут быть как сироты, так и несовершеннолетние, которых бросили родители. Родственник, желающий заботиться о ребенке, обращается в органы опеки. Его назначают опекуном и выдают соответствующее решение.

Если представитель несовершеннолетнего не представит перечисленные документы, нотариус вправе будет отказать ребенку во вступлении в наследство на основании ст. 48 Основ законодательства РФ о нотариате.

Если ребенок помещен в детский дом, все обязанности, которые возлагаются на родителей и опекунов в связи со вступлением детей в наследство, должны исполняться администрацией этого учреждения. Поэтому нотариусу нужно будет представить решение о помещении ребенка в детский дом, доверенность от имени администрации детдома и т.д.

Ни методические рекомендации нотариальной палаты, ни Закон о нотариате не возлагают на нотариуса обязанность по розыску наследников. Статья 61 Основ законодательства РФ о нотариате устанавливает, что нотариус обязан лишь известить наследников, о которых ему известно. Поэтому обычно работники нотариальных контор спрашивают у заявителей о других наследниках, и на этом их мероприятия по определению круга лиц, призываемых к наследству, ограничиваются.

Извещение тоже осуществляется формально. В кино можно увидеть, как нотариусы лично приезжают к наследникам и сообщают им о свалившемся на них богатстве. Реальность другая. Если нотариус знает место жительства или работы наследника, он отправит письмо. Оно потерялось или не дошло? Это проблемы наследника. А если сведений об адресе нет, нотариус разместит на сайте Федеральной нотариальной палаты информацию о вызове наследника. Человек никогда не слышал о таком сайте и тем более не заходит на него? Ему просто не повезло. Никаких дополнительных мер по розыску нотариус принимать не будет.

Обратите внимание, что сроки принятия наследства указаны в ст. 1154 ГК РФ. Общий срок – 6 месяцев со дня открытия наследства, т.е. со дня смерти наследодателя. В этой же статье предусмотрены и специальные сроки принятия наследства. А теперь представим такую ситуацию: наследник не подал заявление вовремя, только потому что не знал о смерти родственника. Восстановят ли сроки подачи заявления? Нет, если не будет иных причин пропуска сроков, например болезнь, малолетний возраст и т.д. (определение Первого кассационного суда общей юрисдикции от 29 октября 2020 г. № 88-24674/2020).

Можно ли вступить в наследство после отказа от него?

Иногда по завещанию наследуется только часть имущества. Тогда наследнику по завещанию передается оставленное ему имущество, а остальное делится между всеми наследниками по закону. Например, у покойного были квартира, дача и автомобиль. Наследниками по закону являются жена, сын и родители. Наследодатель в завещании указал, что после его смерти квартира должна достаться ребенку, а про остальное имущество не упомянул. В этом случае наследство будет делиться так: квартира отойдет сыну, дача и автомобиль будут поделены между всеми наследниками поровну.

Если делить нечего, наследники по закону не получают ничего. Используем тот же пример, только на этот раз предположим, что дача и автомобиль были проданы при жизни наследодателя. Сын получит квартиру, а остальные наследники ничего не получат.

Если есть наследники обязательной доли, их часть будет передана из незавещанного имущества. Если этого не хватит, «отщипнут» от того, что перешло по завещанию (ст. 1149 ГК РФ). Например, родители покойного – пенсионеры. Это дает им право претендовать на обязательную долю наследства (половину от того, что они получили бы по закону). Поэтому если кроме квартиры ничего нет, она будет делиться между сыном и его бабушкой с дедушкой.

Хотя Гражданский кодекс устанавливает, что несовершеннолетние обладают частичной дееспособностью, он не ограничивает их права на владение имуществом. Если ребенок вступает в наследство, независимо от его возраста имущество будет зарегистрировано на его имя. Часто взрослые не до конца понимают, что это значит, и считают имущество ребенка своим. Это не так. Родители и опекуны могут распоряжаться наследством только в ограниченном объеме.

Допустим, малолетний получил квартиру и автомобиль. Продать их можно, только если взамен будет приобретено другое имущество, которое по своим характеристикам не уступает проданному. И на такие сделки потребуется согласие органов опеки, которые будут оценивать, соответствует ли договор интересам ребенка. Например, можно продать автомобиль и купить новую машину, которая также будет зарегистрирована на ребенка. А вот продать авто и потратить деньги на ремонт в своей квартире уже не выйдет. Причем до совершеннолетия ребенка родителям придется без какого-либо возмещения содержать наследственное имущество, например проходить техосмотр, оплачивать жилищно-коммунальные услуги и т.д. (п. 28 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 июня 2017 г. № 22). Так, если мать 10 лет платила за квартиру сына, она тем самым не приобретет права на нее.

Неудивительно, что у родителей может возникнуть идея отказаться от наследства, пока ребенок сам не может выражать свою волю.

Действующее законодательство не предоставляет детям значимых преференций при оформлении наследственных прав. А значит, нотариус может отказать несовершеннолетнему во вступлении в наследство по тем же причинам, что и взрослому. Обычно такое случается, если пропущены сроки принятия наследства (они установлены в ст. 1154 ГК РФ), не представлены нужные документы или они некорректно оформлены. По запросу заявителя отказ оформляется в письменном виде, где указываются причины такого решения. Если гражданин не согласен с выводами нотариуса, он вправе обратиться в суд.

Чаще в наследство вступают по закону на основании родственных связей с умершим. Вместе с тем ст. 47 Семейного кодекса устанавливает, что права детей основываются на их происхождении, удостоверенном в установленном законом порядке. Иными словами, если мать и отец ребенка не вписаны в свидетельство о рождении, с точки зрения закона родителями они не являются, а значит, никаких прав и обязанностей у них перед ребенком не возникает, в том числе и наследственных.

Более того, будет крайне затруднительно подать нотариусу заявление, ведь вместе с ним нужно предоставить свидетельство о смерти. Предположим, мать ребенка погибла. Если она и отец ребенка состояли в браке, получить этот документ может супруг. Если же они были сожителями, государственные органы свидетельство о смерти женщины не выдадут, поскольку будет считаться, что мужчина и ребенок никакого отношения к покойной не имеют (Приказ Минюста России от 28 декабря 2018 г. № 307).

Таким образом, если в свидетельстве о рождении ребенка в графе мать стоит прочерк, к наследству малолетний призван не будет, пока не будет установлено материнство. Обычно происхождение ребенка от конкретной женщины не вызывает вопросов, поскольку подтверждается медицинской документацией. Ее и используют при регистрации рождения детей. Но если ребенок родился вне медучреждения, таких документов может не оказаться. Кроме того, иногда женщина рожает без документов, а потом оставляет ребенка в роддоме. Тогда факт рождения будет зарегистрирован, а вот ее материнство – нет. Верховный Суд РФ указал, что в таком случае материнство устанавливается так же, как и отцовство, – в судебном порядке.

Законодательство предусматривает две процедуры: установление факта материнства и подача иска об установлении материнства.

В первом случае подается заявление об установлении факта, имеющего юридическое значение. Это возможно, если соблюдены два условия:

  • между сторонами нет спора о происхождении ребенка, т.е. все согласны, что его родила именно эта женщина;
  • рождение ребенка не зарегистрировано в ЗАГСе.

Если хотя бы одно из этих условий не соблюдено, необходимо будет подать исковое заявление.

В обоих случаях заявителю придется доказывать свою позицию. Для этого могут потребоваться медицинские документы и свидетели, которые присутствовали при рождении ребенка (при наличии). По делам такого рода может быть назначена генетическая экспертиза. В случае смерти матери ДНК ребенка сравнивается с ДНК ее родственников. При необходимости может быть проведена эксгумация.

После судебного разбирательства орган ЗАГС внесет изменения в свидетельство о рождении ребенка, а затем второй родитель как законный представитель сможет получить свидетельство о смерти матери ребенка. Этот документ потребуется при вступлении в наследство не только по закону, но и по завещанию, ведь иначе невозможно будет доказать, что можно открыть наследственное дело.

Как и любую сделку, завещание можно оспорить. Как правило, человек, несогласный с волей наследодателя, ссылается на то, что он был недееспособен в момент оформления завещания. Однако такие дела часто оканчиваются отказом в удовлетворении иска.

Срок давности по оспариванию завещания составляет год с момента, когда заинтересованная сторона о нем узнала или должна была узнать. Для несовершеннолетнего годичный период будет отсчитываться с момента, когда он достиг 18 лет. Например, когда ребенку было 15 лет, его мать вступила в наследство, проигнорировав завещание отца. Срок давности для ребенка истечет, когда ему исполнится 19. Это обусловлено тем, что несовершеннолетний не может в полном объеме реализовать свои права, поэтому для него срок будет отсчитываться с того момента, когда он стал полностью дееспособным (Апелляционное определение Московского городского суда от 6 марта 2017 г. по делу № 33-8377/2017).

При оформлении отказа до подачи документа о принятии собственности покойного, гражданин может просто не посещать нотариуса. Отсутствие согласия на принятие имущества считается отказом по умолчанию.

В случае оформления документа о принятии имущества такой вариант не работает. Заявитель обязательно должен уведомить нотариуса о принятом решении.

Возможен ли отказ от части наследства?

Последствия принятого решения должны быть разъяснены заявителю нотариусом. К ним относятся:

  1. Невозможность отозвать заявление. Решение является окончательным и безвозвратным. Исключение составляет ситуация, когда документ был оформлен по принуждению третьим лицами или под воздействием обмана. Однако гражданину придется доказывать этот факт в суде.
  2. Если гражданин имел право на конкретную долю в имуществе и не указал получателя, то она подлежит передаче правопреемникам по закону.
  3. Если в завещании не указывались конкретные доли собственности, то имущество делится в равных долях между другими получателями по завещанию.
  4. Если гражданин являлся получателем по закону, то доля подлежит разделу между правопреемниками наследующей очереди.

Допустима наследственная уступка в пользу лиц, наследующих по любому из законных оснований.

Важно!

  • Уступка прав в пользу другого лица из числа наследующих по закону юридически не связана с конкретной очередностью наследования и не зависит от того, какая очередь фактически призывается к наследованию. Это означает, что человек вправе оформить уступку унаследованного имущества в пользу любого из наследующих по закону вне зависимости от их призвания к наследованию.
  • Наследующим по праву представления и в порядке наследственной трансмиссии надлежит быть при этом не потенциальными субъектами прав, а фактически призванными к наследованию.

Таким образом, от наследуемых вещей, недвижимости можно отказаться в пользу любого родственника наследодателя, поскольку они выступают наследниками той или иной очереди при наследовании по закону. А вот уступка прав в пользу посторонних людей допустима лишь в случае указания их завещателем в своем завещании.

Что касается уступки в пользу родственников самого наследника, то не все из них непременно выступают одновременно наследниками. Так, к примеру, мать наследника, будучи бывшей женой наследодателя, уже не включается в число наследующих по закону. И вправе наследовать только в случае прямого упоминания ее в качестве наследующей в завещании.

А вот мачехи и отчимы наследодателя относятся к наследникам седьмой очереди.

Тождественным будет отказная процедура в пользу сына, дочери и других родственников. При этом надо учесть, что такие близкие родственники наследника должны быть в числе наследников (по закону или завещанию, либо в ином порядке).

Так, усыновленные дети приравнены в наследственных правах к родным по крови, поэтому и те, и другие относятся к наследующим в первую очередь. Когда речь идет о не усыновленных пасынках и падчерицах, то они призываются к наследованию в седьмую очередь. А значит, в их пользу тоже возможно отказаться от наследственных притязаний.

Правила оформления наследственного отказа рассмотрены в разделе статьи “Как оформляется”. Они идентичны для всех случаев.

Дети, не желающие принимать отцовское наследие, равны в своих отказных возможностях с остальными родственниками. Если сын или дочь хотят передать свои наследственные права кому-то другому — у них нет никаких препятствий для этого.

Все отказные процедуры тождественны. Абсолютно не имеет значения, кто именно и в пользу кого отказывается.

Как дети вступают в наследство?

В отказном заявлении указывают:

  • Данные нотариуса (или должностного лица, полномочного совершать нотариальные действия).
  • ФИО, адрес наследодателя.
  • Дата смерти наследодателя.
  • ФИО заявителя (отказника), его адрес.

Если отказываются в пользу других лиц, в заявлении указываются ФИО граждан или реквизиты юрлиц, являющихся отказополучателями. При этом надо зафиксировать не семейные правоотношения между отказником и отказополучателем, а родственные связи между последним и наследодателем (к примеру, указывают «в пользу сестры наследодателя», а не «в пользу моей тети»).

Отказное заявление обязательно составляется письменно и чаще всего подается лично. Не забудьте взять с собой паспорт для подтверждения вашей личности. Заявление подписывается непременно в присутствии нотариуса или иного полномочного должностного лица.

Для наследственного отказа нет необходимости предоставлять большой пакет документов. Требуемая документация:

  • Удостоверение личности заявителя.
  • Свидетельство о смерти наследодателя (если наследственное дело еще не инициировано).
  • Оригинал завещания — в случае его наличия.
  • Документы, подтверждающие родственную связь с наследодателем — при наследовании по закону.
  • Справка (выписка) о последнем месте жительства наследодателя (также если наследственное дело еще не открыто).

Как уже было указано выше, удостоверять подлинность подписи заявителя нотариально требуется только в случае подачи отказного заявления другим лицом или же направлении его почтой. Для удостоверения подписи на заявлении заявитель вправе обратиться к любому ближайшему нотариусу. Заявление составляется самостоятельно заявителем либо посредством содействия нотариуса.

При отсутствии в сельской местности нотариуса подпись на отказном заявлении удостоверяется чиновниками органов исполнительной власти, а за границей — консульских учреждений РФ.

В Главе 64 ГК РФ прописано, можно ли отказаться от наследства после его принятия.

Статья 1157 показывает, что отказ возможен даже после окончательного вступления в права наследования, если не истекли положенные 6 месяцев.

Законом установлен срок для оформления процедуры. Он составляет 6 месяцев. После истечения периода гражданин становится полноправным владельцем завещанного ему имущества, отказаться от него он не сможет.

Для отречения и для принятия наследства закон прописывает одинаковые сроки – 6 месяцев. Как только подается заявление и регистрируется у нотариуса – обратно оформить «отказ от отказа» будет нельзя. Правило основывается на том, что гражданин принимает такое решение и составляет заявление на основании доброй воли и не подвержен воздействию третьих лиц. Такое положение закрепляется статьей 1157 Гражданского кодекса.

При оформлении «отказной» имущественные ценности переходят:

  • другим наследникам. Наследуемые доли поделятся между другими лицами на основании ст. 1161 Гражданского кодекса;
  • в пользу государства. При отсутствии других наследников имущество отходит муниципалитетам как выморочное. Положение регулируется статьей 1151 ГК РФ.

В статье 1110 ГК РФ сказано, что имущество переходит к наследнику в неизменном виде, то есть в полном объеме.

Отказ также предусматривает отречение от прав на ценности во всей совокупности, без выбора определенных долей. Частичный отказ законом не предусмотрен. Например, нельзя оставить права владения квартирой, отказавшись при этом от задолженности наследодателя.

Можно ли отказаться от наследства после его принятия: сроки, нюансы

В законах четко отражены положения о том, можно ли отказаться от наследства после вступления. Отказ от наследства после вступления подразумевает, что 6 месячный срок уже истек и гражданин владельцем имущественных ценностей.

Если Вы пропустили установленный срок по уважительной причине, есть возможность продлить сроки через суд.

Для этого нужно:

  1. собрать документы (исковое заявление, справки из больницы, командировочные документы и другие бумаги, подтверждающие уважительную причину пропуска времени для отказа);
  2. оплатить госпошлину и приложить квитанцию;
  3. направить бумаги в суд.

При рассмотрении дел о восстановлении пропущенных сроков суд проверяет все доказательства уважительности причин.

Отказаться от наследства вы можете только в случаях, которые предусмотрены действующим законодательством:

  • Если процедура осуществляется в пользу наследников по завещанию. В подобной ситуации отказную можно оформить даже в пользу третьего лица, при условии, что оно упомянуто в завещании самим умершим.
  • Когда отказ осуществляется в пользу законных наследников любой очереди (это могут быть как дети, так и родители, супруг и так далее, вплоть до восьмой очереди).
  • Когда процедура касается наследников по праву представления (племянники, внуки и др.).
  • Если имеет место наследственная трансмиссия, то есть имущество переходит от умершего наследника, не успевшего вступить в свое законное право наследования.

Пренебречь вступлением в наследство по закону либо по завещанию не получится, прежде всего, если вы наследуете выморочное имущество. Оно переходит государству вместе со всеми наложенными на него обременениями, поэтому государство должно отвечать по всем долгам умершего так же, как и в ситуации с обычными наследниками.

«Имущество превращается в выморочное, когда не существует его наследников по закону либо по завещанию, — разъясняет Татьяна Семенова. — Кроме того, так происходит, когда наследники по каким-либо причинам не обладают правом наследовать имущество, не вступили в права наследства по собственному желанию или оформили отказ, не определив при этом официально, в пользу кого приняли такое решение».

Вместе с тем отказ от наследования не принимается, когда доля в наследстве принадлежит к перечню обязательных долей в соответствии со ст. 1149 ГК РФ, когда все имущество наследуется по завещанию, когда наследнику по завещанию подназначен наследник, а также в остальных случаях, которые предусматривает ГК РФ.

Нет, нельзя. Исключение составляет лишь вышеупомянутая ситуация, когда третьи лица прописаны в завещании самим умершим.

Необходимо ли писать официальный отказ от наследства или его доли?

Да, закон требует сделать это в обязательном порядке.

«Причем следует понимать, что если вы не желаете принимать наследство, то подписанный вами документ будет распространяться на все наследуемое имущество, — предупреждает Татьяна Семенова. — Это значит, что отказаться от той или иной части имущества нельзя: например, вы не сможете забрать себе квартиру, но при этом отписать другому наследнику участок земли или автомобиль».

Наследник вправе оформить отказ от наследства в период времени, установленный для принятия наследуемого имущества, то есть на протяжении полугода с момента официального открытия наследства. Причем сделать это гражданин имеет право даже если наследство уже принято им. Чтобы официально заявить об отказе от наследства уже спустя какое-то время после его принятия, наследнику придется прийти с заявлением в суд, который признает его отказавшимся от имущества, если посчитает, что причины пропуска законодательно установленного срока относились к уважительным.

Алгоритм оформления отказа от всего наследуемого имущества либо от его доли в интересах другого наследника регламентируется ГК РФ, а именно статьей 1159. Этот документ гласит, что для отказа следует заполнить заявление у нотариуса, работающего по месту открытия наследства. Как правило, им является место жительства умершего. Вместе с тем оформить отказ можно с привлечением лица, законодательно уполномоченного на выдачу свидетельства о праве на получение наследство.

Право наследника на отказ от наследства регламентируется статьями 1157 и 1158 ГК РФ.

Согласно указанных норм возможны следующие виды отказа от наследства:

  • Направленный отказ от наследства, то есть отказ от наследства в пользу других наследников этого наследодателя, но только тех, которые названы в законе.
  • Ненаправленный отказ от наследства, когда наследник отказывается от причитающегося ему наследства, не уточняя в чью пользу осуществляется такой отказ. В этом случае его доля будет распределена между другими наследниками, призванными к наследованию.

Говорить о запрете на отказ от наследства можно только применительно к направленному отказу.

Законодательного запрета на ненаправленный отказ от наследства нет.

1. Законом предусмотрены случаи запрета на направленный отказ от наследства, то есть когда нельзя отказаться от наследства в пользу лиц, перечисленных выше.

Итак, нельзя отказаться направленно:

  • От обязательной доли в наследстве. Это лично субъективное право лица, отказ от которого может быть только ненаправленным
  • От наследства по завещанию, когда имущество полностью (а не его часть) завещателем завещано назначенным им наследникам. Здесь необходимо некоторое разъяснение. Дело в том, что завещая полностью все свое имущество конкретному лицу (лицам) завещатель тем самым выражает свою волю. Именно поэтому, отказ такого наследника от наследства, не будет соответствовать воле умершего. Отказ в подобном случае может носить только ненаправленный характер, с последующим распределением наследственного имущества между наследниками по закону, призванными к наследованию в соответствующей очередности наследования.
  • От наследства, если наследнику подназначен другой наследник, то есть завещатель указал в завещании другого наследника на случай, если основной наследник откажется от наследства (подробней см. в части 2 статьи 1121 ГК РФ). Отказ от наследства в этом случае также может быть только ненаправленным, с переходом прав на наследство подназначенному наследнику.

2. Закон в принципе не допускает отказ от выморочного имущества (часть 1 статьи 1157 ГК РФ).

3. Нельзя отказаться от наследства в пользу лица, лишенного наследства завещателем либо в пользу наследника, признанного судом недостойным.

Несмотря на то, что наследникам, желающим отказаться от наследства, нотариусом четко разъясняются последствия такого отказа, тем не менее, многих, уже отказавшихся от наследства, интересуют вопросы о том как отменить отказ от наследства или как оспорить отказ от наследства.

Наследник, отказывающийся от наследства, должен четко понимать и осознавать последствия такого отказа:

  1. Отказ от наследства нельзя отозвать (взять обратно, аннулировать) или изменить (часть 3 статьи 1157 ГК РФ). Иными словами, нельзя отказаться от отказа от наследства.
  2. Невозможен отказ от наследства с оговорками или под условием (часть 2 статьи 1158 ГК РФ). Это означает, что отказ от наследства является безусловным (абсолютным).
  3. Запрещен отказ от части наследства. Наследник не может оставить часть наследства себе. Если в состав наследства входит несколько объектов имущества, то отказ наследника от наследства влечет переход права на имущество в полном объеме к другому лицу (часть 3 статьи 1158 ГК РФ).

Между тем, закон предусматривает возможность отказа от наследства, которое причитается наследнику по одному из названных в законе оснований.

К примеру, наследник призван к наследованию как по закону, так и по завещанию, то есть часть наследства к нему должна перейти по завещанию, остальная часть – по закону. В этом случае он может отказаться от наследства по одному из этих оснований. И хотя фактически происходит отказ от части наследства, но юридически наследник отказывается в полном объеме от наследства, причитающемуся ему в рамках одного из оснований наследования.

Как уже указывалось выше, наследник имеет право отказаться от наследства, как без указания лиц, в чью пользу отказывается (ненаправленный отказ), так и с указанием таковых (направленный отказ).

Если изначально наследник не претендует на наследство и при этом не намерен отказывается от него в чью-либо пользу, то необходимости для обращения к нотариусу нет.

К нам часто обращаются с вопросом о том, обязательно ли писать отказ от наследства, и насколько правомерны действия нотариуса, требующего письменные отказы от наследства от других наследников, не претендующих на наследство и не обратившихся к нотариусу.

Пример такой ситуации: Один из наследников обратился к нотариусу с заявлением о принятии наследства после смерти наследодателя. Есть также другие наследники первой очереди, которые на наследство не претендуют, соответственно заявления о принятии наследство не подают. Однако нотариус требует, чтобы эти наследники подали письменные заявления об отказе от наследства.

Подобное требование нотариуса неправомерно и совершенно недопустимо.

К сожалению такие случаи достаточно распространены, и люди, введенные в заблуждение, зачастую обращаются к нам уже после оформления заявлений об отказе от наследства.

Почему нотариус требует оформления письменных отказов? Объяснить это можно только тем, что совершение любого нотариального действия оплачивается по установленным тарифам, этим и руководствуются некоторые нотариусы.

Таким образом, наследники, не претендующие на наследство, несут лишние расходы, в то время как необходимости в оформлении таких отказов нет, за исключением случаев, когда отказ от наследства направлен в пользу конкретных наследников.

В права наследования вступают только те наследники, которые в установленном законом порядке и в сроки, предусмотренные статьей 1154 ГК РФ обратились к нотариусу с соответствующими заявлениями.

Наследники, не совершившие необходимых действий по вступлению с наследства или отказу от него в указанный срок, считаются отпавшими.

Наличие таких наследников не является основанием для отказа в выдаче свидетельств о праве на наследство, однако совершение данного нотариального действия может быть нотариусом отложено. А именно, если нотариусу по истечении шестимесячного срока, установленного для принятия наследства, и до выдачи свидетельства о праве на наследство становится известно о наличии отпавшего наследника (одного или нескольких), то он направляет в адрес такого наследника извещение, к котором разъясняет ему право на обращение в суд для восстановления срока принятия наследства, и соответственно, правила и сроки отложения нотариусом выдачи свидетельства о праве на наследство.

Если сведений о наличии иных наследников у нотариуса нет, то и оснований для отложения нотариального действия него не имеется.

Отказ от завещанной собственности может произойти без определения, в чью пользу он происходит. Также может указываться определённое лицо, кому гражданин желает передать свою часть наследства.

Ст. №1158 определяет перечень наследников, в пользу которых допустим отказ. В разных ситуациях он будет различен.

  1. При наличии завещания. В этой ситуации возможен отказ только в пользу других наследополучателей, указанных в завещательном документе.
  2. В отсутствии завещания. Допускается отказ в пользу наследников той же очереди.

ГКРФ не предусматривает прямого отказа от наследуемой доли в пользу государства, однако, такая передача в принципе возможна.

Если все лица, указанные в завещании, или все законные наследники отказались принимать имущество усопшего, спустя 6 месяцев оно де-юре признаётся выморочным. Это означает, что всё имущество покойного отходит государству.

Законодательные нормативы предусматривают два способа отказа от причитающейся доли наследуемого имущества:

  1. Абсолютный.
  2. Направленный.

Под абсолютным отказом подразумевается ситуация, когда потенциальный наследник пишет отказное заявление, не указывая лицо, которому он пожелал бы передать причитающуюся ему долю. Его часть наследства возвращается в общую массу, и разделяется между прочими наследополучателями в равных долях.

Отказное заявление составляется на специальном бланке, который можно получить непосредственно в нотариальной конторе, либо самостоятельно распечатать при помощи принтера. В отказной указываются следующая информация:

  • Нотариальная контора, в которую она подаётся.
  • Паспортные данные наследника, отказывающегося от причитающейся доли.
  • Основное текст с сутью заявления.
  • Указание степени родства с покойным наследодателем.
  • Дата составления и личная роспись заявителя.


Похожие записи:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Для любых предложений по сайту: [email protected]