Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Порядок оформления наследственных прав по закону на предприятие как имущественный комплекс». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.
Наследственные правоотношения регулируются нормами законов, действующих на день открытия наследства, если иное не предусмотрено законом.
Для удостоверения права наследника(ов) на имущество умершего гражданина путем совершения нотариального действия — выдачи свидетельства о праве на наследство, нотариус применяет соответствующие нормы действующего законодательства, в том числе Основ законодательства Российской Федерации о нотариате (далее — Основы), Регламента совершения нотариальных действий, устанавливающего объем информации, необходимой нотариусу для совершения нотариальных действий и способ ее фиксирования (далее — Регламент), Правил нотариального делопроизводства (далее — Правила), Приказа Минюста России от 17.06.2014 № 129, а также учитывает Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации.
9.2. Доверительное управление наследственным имуществом
2.1. Место открытия наследства определяется нотариусом по последнему месту жительства наследодателя (п. 1 ст. 1115 ГК РФ).
В бесспорном порядке нотариус определяет последним местом жительства гражданина жилой дом, квартиру, комнату, жилое помещение специализированного жилищного фонда либо иное жилое помещение, в котором гражданин был зарегистрирован по месту жительства в соответствии с п. 1 ст. 20 ГК РФ, ст. 2 Закона Российской Федерации от 25.06.1993 № 5242-1 «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбора места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации» и п. 47 Регламента. При этом следует иметь в виду, что п. 47 Регламента имеет открытый перечень документов, подтверждающих место жительства наследодателя. Предусмотренный указанным пунктом Регламента документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства, органами регистрационного учета граждан не выдается в связи с утратой силы Административного регламента предоставления Федеральной миграционной службой государственной услуги по регистрационному учету граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, утвержденного приказом ФМС России от 11.09.2012 № 288. Учитывая изложенное, нотариусы для подтверждения места открытия наследства вправе использовать информацию о последнем месте жительства наследодателя по иным документам.
Порядок и место регистрации некоторых категорий граждан по месту жительства определен главой IV Правил регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации и перечня лиц, ответственных за прием и передачу в органы регистрационного учета документов для регистрации и снятия с регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17.07.1995 № 713.
В соответствии с указанными Правилами, для цели определения места открытия наследства, местом жительства наследодателя определяется:
для военнослужащих — место регистрации по месту жительства при его наличии либо по месту дислокации воинской части;
для граждан, зарегистрированных в культовых зданиях — место нахождения культовых зданий;
для граждан, относящихся к коренному малочисленному народу Российской Федерации, ведущему кочевой и (или) полукочевой образ жизни и не имеющему места, где он постоянно или преимущественно проживает — адрес нахождения местной администрации соответствующего поселения;
для осужденных граждан, отбывающих наказание в местах лишения свободы — место их регистрации по месту жительства.
2.2. Устанавливая место открытия наследства в случае регистрации наследодателя на момент смерти в жилом помещении по месту пребывания, при сохранении регистрации по месту жительства по другому адресу, нотариус в бесспорном порядке определяет местом открытия наследства место регистрации по месту жительства.
Факт места открытия наследства по месту, где наследодатель был зарегистрирован по месту пребывания (или факт постоянного или преимущественного проживания наследодателя, где он был зарегистрирован по месту пребывания) должен быть установлен судом.
2.3. Устанавливая место открытия наследства в случае, когда место жительства наследодателя, обладавшего имуществом на территории Российской Федерации, неизвестно, нотариус руководствуется п. 2 ст. 1115 ГК РФ.
Если наследственное имущество находится за пределами территории Российской Федерации или умерший гражданин на дату открытия наследства проживал на территории иностранного государства, место открытия наследства определяется нотариусом в соответствии с международными договорами, заключенными Российской Федерацией, а при их отсутствии — положениями п. 1 ст. 1224 ГК РФ.
Если место открытия наследства не может быть определено нотариусом в бесспорном порядке, место открытия наследства устанавливается судом (п. 9 ч. 2 ст. 264 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, далее — ГПК РФ).
5.1. Наследство может быть принято наследниками, призванными к наследованию по завещанию и (или) по закону.
Лица, которые могут быть призваны к наследованию, указаны в статье ст. 1116 ГК РФ.
При наличии зачатого при жизни наследодателя, но еще не родившегося наследника, выдача свидетельства о праве на наследство приостанавливается (п. 1 ст. 1116, п. 3 ст. 1163 ГК РФ, ст. 41 Основ).
5.2. Принятие наследства — это право наследника. Наследник также вправе не принимать наследство или отказаться от него.
Для приобретения выморочного имущества принятия наследства не требуется (ст. 1151 и п. 1 ст. 1152 ГК РФ). Отказ от наследства при наследовании выморочного имущества не допускается.
5.3. Лицо, подавшее в наследственное дело заявление о принятии наследства до призвания такого лица к наследованию, в случае его призвания к наследованию в дальнейшем, считается принявшим наследство, если только не откажется от наследства до истечения срока для принятия наследства. При наличии в наследственном деле заявления о принятии наследства наследника предшествующей очереди или наследника по завещанию, заявление лица о принятии наследства до призвания такого лица к наследованию не учитывается при выдаче свидетельства о праве на наследство, что разъясняется заявителю.
5.4. Самостоятельно принять наследство могут наследники, обладающие дееспособностью в полном объеме (ст. 21, 27 ГК РФ).
Таковыми являются:
— лица, достигшие восемнадцатилетнего возраста;
— лица, вступившие в брак до достижения восемнадцати лет;
— эмансипированные несовершеннолетние.
5.5. От имени несовершеннолетних граждан, не достигших 14 лет, наследство принимают их родители, усыновители или опекуны (ст. 28, 32 ГК РФ), от имени граждан, признанных судом недееспособными — их опекуны (ст. 29, 32 ГК РФ).
Несовершеннолетние граждане в возрасте от 14 до 18 лет, граждане, ограниченные судом в дееспособности, принимают наследство с согласия, соответственно, родителей, усыновителей или попечителей (п. 1 ст. 26, п. 2 ст. 30 ГК РФ). Такое согласие оформляется по правилам, указанным в п. 5.25 настоящих Методических рекомендаций.
5.6. На принятие наследства несовершеннолетними гражданами в возрасте от 14 до 18 лет, гражданами, ограниченными судом в дееспособности, законными представителями малолетних и граждан, признанных судом недееспособными, предварительное разрешение органов опеки и попечительства не требуется (ст. 37 ГК РФ), поскольку принятие наследства не влечет уменьшения имущества подопечного.
5.7. Иностранные граждане и лица без гражданства при наследовании по праву Российской Федерации (ст. 1224 ГК РФ) принимают наследство в общем порядке.
5.8. При наличии нескольких не противоречащих друг другу завещаний на часть имущества одному и тому же наследнику, при принятии таким наследником наследства по завещанию признается, что наследство принято по всем завещаниям и отказ от наследства по одному из завещаний невозможен.
5.9. Принцип универсальности правопреемства и единства наследственного имущества (ст. 1110 ГК РФ) действует в пределах любого отдельного основания наследования, по которому наследник принял наследство: наследник, наследуя по любому основанию наследования (по закону или по завещанию), не вправе принять только часть причитающегося ему наследуемого имущества (п. 3 ст. 1158 ГК РФ).
Например, наследник, наследующий по завещанию или по закону имущество, состоящее из различных его видов, не вправе принять только один вид имущества и отказаться от принятия остального имущества, входящего в состав наследства, наследуемого по соответствующему основанию наследования.
Признается своевременно принявшим наследство наследник, представивший в наследственное дело документы о принятии (в том числе фактическом) наследственного имущества в течении сроков, установленных ГК РФ, находящегося за пределами территории Российской Федерации,
5.10. Наследник, одновременно призываемый к наследованию частей одного и того же наследства, например, по завещанию и по закону или в результате открытия наследства в порядке наследственной трансмиссии (ст. 1152 ГК РФ), имеет право выбора: принять наследство, причитающееся ему только по одному из этих оснований, по нескольким из них или по всем основаниям, а наследник, имеющий право на обязательную долю в наследстве, кроме того, вправе потребовать удовлетворения этого права либо наследовать наравне с иными наследниками по закону (п. 35 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 9).
5.11. Принятие наследства по одному из оснований в пределах указанного срока не является отказом от наследства по другим основаниям. Этим правилом следует руководствоваться и в случаях, когда имело место фактическое принятие наследства.
При наличии разных оснований призвания к наследованию нотариус разъясняет наследнику возможность принятия им наследства по всем основаниям, по которым он призывается к наследованию, по нескольким из них или по одному выбранному им основанию.
Принятие наследства, причитающегося наследнику только по одному из оснований, исключает возможность принятия наследства, причитающегося ему по другим основаниям, по истечении срока принятия наследства (ст. 1154 ГК РФ).
Наследник, подавший заявление о принятии наследства либо заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство без указания основания призвания к наследованию, считается принявшим наследство, причитающееся ему по всем основаниям (п. 35 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 9).
7.1. При поступлении в наследственное дело заявления о принятии наследства с пропуском установленного срока, при отсутствии информации, подтверждающей фактическое принятие наследства заявителем (п. 51 Регламента, п. 2 ст. 1153 ГК РФ) нотариус разъясняет заявителю судебный порядок восстановления пропущенного срока и признания заявителя наследником, принявшим наследство, а также возможность принять наследство по истечении установленного срока в порядке ст. 1155 ГК РФ.
7.2. При поступлении в наследственное дело заявления наследника, своевременно принявшего наследство, о выдаче ему свидетельства и при наличии заявления о принятии наследства, поступившего с пропуском установленного срока, нотариус разъясняет наследнику, своевременно принявшему наследство, о возможности дать согласие на принятие наследства заявителем, пропустившим срок для принятия наследства. В случае отказа дать такое согласие и наличия воли наследника, пропустившего срок для принятия наследства, обратиться в суд, нотариус откладывает выдачу свидетельства о праве на наследство на срок 10 дней. В случае поступления из суда сообщения (определение о принятии иска к производству, отметка суда о принятии искового заявления и т.д.), выдача свидетельства о праве на наследство приостанавливается до разрешения дела судом. При неполучении указанного определения суда в течение 10 дней, нотариус выдает свидетельство праве на наследство наследнику, своевременно принявшему наследство (ст. 41 Основ).
7.3. Нотариус не вправе приостановить выдачу свидетельства о праве на наследство в соответствии со статьей 41 Основ, если спор о восстановлении срока для принятия наследства не затрагивает наследственные права этого наследника (например, права наследника по завещанию, если с иском о восстановлении срока обратился наследник по закону, не имеющий права на обязательную долю в наследстве). Положения статьи 41 Основ не применяются при наличии заявления о принятии наследства, поданного заявителем с пропуском установленного срока и отсутствии заявления наследника, своевременно принявшего наследство о выдаче ему свидетельства о праве на наследство. В этом случае нотариус разъясняет наследнику его право на обращение в суд.
Вынесение нотариусом письменного постановления об отложении совершения нотариального действия на срок не более 10 дней и постановления о приостановлении совершения нотариального действия до разрешения дела судом Основами не предусмотрено.
7.4. При вынесении судебного решения о восстановлении срока принятия наследства и признании наследника принявшим наследство суд определяет доли всех наследников в наследственном имуществе, а также признает недействительными ранее выданные свидетельства о праве на наследство (в соответствующих случаях — лишь в части) и принимает меры к защите прав нового наследника.
Восстановление пропущенного срока принятия наследства и признание наследника принявшим наследство исключает для наследника необходимость совершения каких-либо других дополнительных действий по принятию наследства и получению свидетельства о праве на наследство (п. 41 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 9).
В случае, когда суд восстановил срок для принятия наследства, признал наследника принявшим наследство, но не определил доли всех наследников (ст. 1155 ГК РФ), нотариус вправе выдать свидетельство о праве на наследство с учетом прав нового наследника, определив доли наследников в соответствии с требованиями закона или завещания.
7.5. Если заявление наследника о принятии наследства было подано с пропуском срока, вопрос о принятии им наследства может быть решен как в судебном, так и во внесудебном порядке (п. 2 ст. 1155 ГК РФ, п. 51 Регламента).
Согласие наследников, своевременно принявших наследство, на принятие наследства наследником, пропустившим срок для принятия наследства, может быть выражено, как в форме согласия, так и в форме заявления.
Такое заявление (согласие) может быть составлено наследниками непосредственно у нотариуса по месту открытия наследства и оформлено одним документом либо подано нотариусу каждым наследником отдельно, а также может быть передано нотариусу третьим лицом или направлено по почте. В последних случаях, подпись наследника на документе должна быть засвидетельствована в порядке, предусмотренном п. 1 ст. 1153, п. 2 ст. 1155 ГК РФ.
7.6. Для принятия наследства по истечении установленного срока достаточным является согласие на это наследников, принявших наследство, на определение размера долей которых повлияет включение в состав наследников заявителя, пропустившего указанный срок.
Пример.
После смерти наследодателя наследование осуществляется как по завещанию, так и по закону. Наследником по завещанию является племянник наследодателя, наследниками по закону — супруга и два сына наследодателя.
Племенник, супруга и один из сыновей наследодателя приняли наследство в течение срока, установленного законом. Второй сын наследодателя (не является обязательным наследником) пропустил срок для принятия наследства.
Для принятия во внесудебном порядке наследства сыном наследодателя, пропустившим срок принятия наследства, необходимо, чтобы согласие на его включение в состав наследников по закону выразили все наследники, размер долей которых в результате этого будет изменен, то есть наследники по закону — супруга и сын наследодателя. Поскольку включение в состав наследников по закону сына наследодателя, пропустившего срок принятия наследства, не затронет имущественные права наследника по завещанию, его согласие не требуется.
Вступление в наследство по закону (без завещания) в 2021 году
8.1. Нотариусом бесспорно признается наследование в порядке наследственной трансмиссии только в том случае, если в наследственном деле отсутствует информация о принятии наследства трансмитентом — наследником, умершим до истечения установленного срока принятия наследства.
8.2. Для наследника, имеющего право наследовать в порядке наследственной трансмиссии (трансмиссара) применяются общие правила, определяющие способы, сроки принятия и отказа от наследства, а также возможность отказа от наследства в пользу других лиц (ст. 1153, 1156, 1157 — 1159 ГК РФ).
Таким образом, трансмиссар имеет право принять, не принять, отказаться от наследства наследодателя, после которого имел право наследовать трансмитент.
8.3. Смерть наследника после истечения срока для принятия наследства и не принявшего наследство не влечет для его наследников права наследовать в порядке наследственной трансмиссии. Такой наследник признается не принявшим наследство. В этом случае его доля в наследстве переходит либо наследникам последующей очереди (ст. 1141 ГК РФ), либо другим наследникам по правилам о приращении наследственных долей (ст. 1161 ГК РФ).
8.4. Право наследника (трансмитента) на обязательную долю в наследстве к его наследникам (трансмиссарам) в порядке наследственной трансмиссии не переходит, поскольку такое право принадлежит только лицам, исчерпывающий перечень которых указан в законе (ст. 1149 ГК РФ).
Например, у наследодателя, оставившего завещание в пользу своей супруги, имелся нетрудоспособный наследник — дочь инвалид II группы, умершая через три месяца после смерти отца, не успев принять наследство, заявить требование о выделении ей обязательной доли.
Ее сын обратился к нотариусу с заявлением о принятии наследства в порядке наследственной трансмиссии обязательной доли, причитающейся его матери.
В этом случае право на обязательную долю в наследстве, причитающуюся нетрудоспособному наследнику-дочери наследодателя, не переходит к ее наследникам в порядке наследственной трансмиссии, поскольку такое право имелось только у самой дочери (ст. 1149, п. 3 ст. 1156 ГК РФ).
8.5. Право наследника (трансмиссара) на принятие наследства в порядке наследственной трансмиссии не входит в состав его наследственного имущества.
Например, наследодатель умер 15 января 2016 года. Его наследником являются мать и сын. Сын наследство принял. Мать умерла до истечения срока для принятия наследства, не успев принять наследство.
После смерти матери наследником является супруг, которому в порядке наследственной трансмиссии переходит право на принятие наследства после первого наследодателя.
Супруг матери умирает, приняв ее наследство и не успев принять наследство в порядке наследственной трансмиссии после первого наследодателя.
Наследницей супруга матери является его дочь. Она не вправе принять наследство, которое мог бы получить в порядке наследственной трансмиссии ее отец после первого наследодателя, поскольку такое право не входит в состав его наследства (п. 1 ст. 1156 ГК РФ).
В этом случае, не принятое в установленный срок в порядке наследственной трансмиссии наследство, переходит сыну первого наследодателя по правилу п. 1 ст. 1161 ГК РФ.
8.6. Право на принятие наследства в порядке наследственной трансмиссии не возникает также, если в завещании имеется распоряжение о подназначении наследника, если он умрет после открытия наследства, не успев его принять (п. 2 ст. 1121 ГК РФ).
8.7. С 01.09.2016 года для возникновения права наследования в порядке наследственной трансмиссии имеет значение определение времени смерти граждан одним днем (календарной датой) или моментом — календарной датой с указанием конкретного времени суток (ст. 1114 ГК РФ, пп. ”б” п. 1 ст. 3, ч. 1 ст. 4 Закона от 30.03.2016 N 79-ФЗ, п. 16 Постановления Верховного Суда РФ № 9).
Если лица, имеющие право наследовать друг после друга, умерли в один день и момент их смерти установить невозможно, или такие лица умерли в один день до 01.09.2016 года, право наследственной трансмиссии не возникает и к наследованию призываются наследники каждого из умерших (п. 2 ст. 1114 ГК РФ, ч. 4 ст. 4 Закона № 79-ФЗ).
Если оба лица умерли в один день 01.09.2016 года и позднее, с указанием момента их смерти в документах органов ЗАГС или в решении суда, умершее в более поздний момент лицо признается наследником (трансмитентом) ранее умершего наследодателя. В таком случае право наследования в порядке наследственной трансмиссии возникает у наследников (трансмиссаров) при отсутствии доказательств фактического принятия наследства лицом, умершим позднее.
8.8. При наследовании имущества в порядке наследственной трансмиссии наследником (трансмиссаром) и при наследовании указанным наследником имущества умершего наследника (трансмитента) открывается производство по двум самостоятельным наследственным делам, вне зависимости от совпадения места открытия наследства того и другого наследодателя: по месту открытия наследства первого наследодателя и по месту открытия наследства умершего наследника — трансмитента (ст. 1115 ГК РФ).
8.9. Наследник, принявший наследство в порядке наследственной трансмиссии, отвечает в пределах стоимости этого наследственного имущества по долгам наследодателя, которому это имущество принадлежало, и не отвечает этим имуществом по долгам умершего наследника (трансмитента), от которого к нему перешло право на принятие наследства (ст. 1175 ГК РФ).
9.1. Если принявший наследство наследник умер, не получив свидетельства о праве на наследство, принятое им наследственное имущество признается принадлежащим этому наследнику, и входит в состав наследства после его смерти (п. 4 ст. 1152 ГК РФ).
Такая ситуация возникает, например, когда в наследственном деле имеется или заявление о принятии наследства, или доказательства фактического принятия наследства наследником, умершим после открытия наследства.
В указанном случае открывается самостоятельное наследственное дело к имуществу наследника, принявшего наследство, но умершего, не получив свидетельства о праве на наследство.
Производство по указанному наследственному делу компетентен вести нотариус по месту открытия наследства, определяемому по правилам ст. 1115 ГК РФ, раздела 2 настоящих Методических рекомендаций.
9.2. С целью определения состава наследства и размера доли в наследстве, на которое не получено соответствующее свидетельство, нотариус, открывший производство по наследственному делу к имуществу такого умершего наследника-наследодателя:
или запрашивает у нотариуса, в производстве которого находится наследственное дело к имуществу наследодателя, наследство которого принято, копию такого наследственного дела, или информацию о том, что производство по такому наследственному делу не открывалось (информация из ЕИС или от нотариуса, компетентного вести наследственное дело);
или в материалах наследственного дела отражает информацию о номере наследственного дела к имуществу наследодателя, наследство которого принято, если в производстве нотариуса находятся оба наследственных дела.
Если наследственное дело к имуществу наследодателя, наследство которого фактически принято, не открывалось, и при наличии заявления наследников об отсутствии у него иных наследников, кроме принявшего и умершего, признается, что такой наследник является единственным и в состав его наследства входит все имущество наследодателя, чье наследство им было принято.
- Наследство: базовые понятия
- Основной список необходимых документов
- Документы для вступления в наследство на другую недвижимость
- Документы для вступления в наследство на земельный участок
- Документы для вступления в наследство на автомобиль
- Документы для получения наследства через суд
- Документы для вступления в наследство по завещанию
- Документы для вступления в наследство без завещания
С позиции действующего Гражданского кодекса Российской Федерации принятие нотариусом мер по охране наследственного имущества и управлению им начинается с принятия заявления одного или нескольких наследников, исполнителя завещания, органа местного самоуправления, органа опеки и попечительства или других лиц, действующих в интересах сохранения наследственного имущества, кредитора и других лиц (п. 1, 2 ст. 1171 ГК РФ).
Решая вопрос о необходимости заключения договора доверительного управления наследственным имуществом, следует:
1) установить, что сохранение этого имущества невозможно помимо управления им;
2) убедиться, что для сохранения имущества целесообразно заключить именно данный договор, а не договор хранения, охраны, возмездного оказания услуг и т.д.;
3) удостовериться, что до оформления наследственных прав действия, необходимые для сохранения наследства, не могут быть совершены наследниками самостоятельно.
Нотариус должен заключить договор доверительного управления наследством только в том случае, если в составе наследства имеется имущество, требующее управления, и с инициативой о заключении такого договора обратились надлежащие лица (указанные в п. 2 ст. 1171 ГК РФ).
Заключение договора доверительного управления наследственным имуществом по инициативе нотариуса законом не предусмотрено.
Подготовка совершения нотариального действия включает в себя регистрацию поступивших заявлений, заведение наследственного дела, если дело еще не находится в производстве, запрос сведений, необходимых для заключения договора доверительного управления, а в необходимых случаях и направление поручения другому нотариусу на совершение процессуальных действий в отношении имущества, находящегося за пределами нотариального округа.
В соответствии с п. 2 ст. 1171 нотариус принимает меры по охране наследства и управлению им по согласованию с исполнителем завещания. В то же время душеприказчик вправе принимать меры по охране наследства самостоятельно.
В случае если наследственное имущество находится в разных местах, нотариус, в производстве которого находится наследственное дело, направляет через органы юстиции нотариусу по месту нахождения соответствующей части наследственного имущества обязательное для исполнения поручение об управлении этим имуществом. Если нотариусу по месту открытия наследства известно, кем должны быть приняты меры по управлению имуществом, такое поручение направляется соответствующему нотариусу непосредственно.
Какие документы необходимы для вступления в наследство
3.1. В соответствии со ст. 1015 ГК РФ доверительным управляющим может быть индивидуальный предприниматель или коммерческая организация, за исключением унитарного предприятия. А в случаях, когда доверительное управление имуществом осуществляется по основаниям, предусмотренным законом, доверительным управляющим может быть гражданин, не являющийся предпринимателем, или некоммерческая организация, за исключением учреждения.
Доверительным управляющим не может быть государственный орган или орган местного самоуправления, а также (в силу п. 3 ст. 1015 ГК РФ) выгодоприобретатель по договору доверительного управления имуществом.
3.2. Пункт 4 ст. 1172 ГК РФ предусматривает возможность заключения договора хранения наследственного имущества с кем-либо из предполагаемых наследников и лишь при их отсутствии — с другими лицами.
3.3. Действующее законодательство не содержит каких-либо запретов на заключение договора, где в качестве доверительного управляющего выступает наследник. Нельзя отказывать наследнику в заключении договора доверительного управления, ссылаясь на его заинтересованность в результатах управления. Интересы других наследников защищены нормами ГК РФ об ответственности управляющего (ст. 1022 ГК РФ).
Кандидатуру доверительного управляющего обычно указывает лицо, обращающееся с просьбой об учреждении управления. В этом случае нотариус обязан уведомить остальных наследников о кандидатуре, предложенной наследником. Нотариус заключает договор только с согласия всех наследников.
3.4. Наследственное имущество, в отношении которого учреждается доверительное управление, передается нотариусом доверительному управляющему по описи.
Экземпляр акта описи имущества остается в наследственном деле.
Составление описи имущества, переданного нотариусом в доверительное управление, облегчает последующий контроль за деятельностью доверительного управляющего, а также способствует пресечению возможных злоупотреблений с его стороны.
4.1. К числу существенных условий договора доверительного управления наследственным имуществом в силу ст. 432, 1016, п. 4 ст. 1020 ГК РФ относятся:
а) состав наследства, передаваемого в доверительное управление;
б) размер и форма вознаграждения доверительному управляющему;
в) срок договора;
г) сроки и порядок предоставления доверительным управляющим отчета о своей деятельности.
При передаче в доверительное управление недвижимости применяются специальные правила (ст. 1017, 550, 556, 563 ГК РФ): договор заключается только путем подписания единого документа, передача недвижимости подтверждается составлением акта передачи, передача имущества в доверительное управление подлежит регистрации в порядке, установленном для регистрации перехода права собственности на это имущество, с получением доверительным управляющим свидетельства о государственной регистрации права (п. 2 ст. 1017 ГК РФ).
5.1. В наследственное имущество, передаваемое в доверительное управление, входят предприятие и другие имущественные комплексы; движимое и недвижимое имущество (здания, строения, жилые дома, квартиры, транспортные средства); ценные бумаги (акции, облигации, сертификаты и т.п.); права, удостоверенные бездокументарными ценными бумагами; доля в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества; исключительные права (ст. 1173 ГК РФ) (авторские права на произведения науки, литературы, искусства); личное подсобное или дачное хозяйство (скот, птица, запасы кормов, насаждения, урожай и пр.), имущество в виде прав и обязанностей наследодателя, возникающих в связи с его участием в простом товариществе (совместной деятельности), либо получением им денег в кредит, либо передачей своих движимых вещей в ломбард, на комиссию, в аренду, для перевозки и др.; иное имущество.
5.2. Описание передаваемого в управление имущества осуществляется по общим правилам таким образом, чтобы имущество можно было идентифицировать.
5.3. При передаче в управление доли наследодателя в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью в договоре следует указать размер доли. Размер доли определяется в процентах или в виде дроби и соответствует соотношению номинальной стоимости доли и уставного капитала общества (ст. 14 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»).
5.4. При принятии решения о возможности заключения договора доверительного управления долей в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества нотариусу необходимо изучить устав юридического лица для выяснения, переходят ли к наследнику права и обязанности, связанные с участием в товариществе (обществе), а также вхождение наследника в состав участников соответствующего юридического лица.
Так, в соответствии с абз. 1 и 3 п. 7 ст. 21 Федерального закона от 14 января 1998 г. «Об обществах с ограниченной ответственностью» уставом общества может быть предусмотрено, что доли в уставном капитале общества переходят к наследникам граждан, являющихся участниками общества, только с согласия остальных участников общества.
Официальный источник электронного документа содержит неточность: имеется в виду Федеральный закон от 08.02.98 N 14-ФЗ.
В случае если уставом не предусмотрено принятие наследника в состав участников общества, он вправе получить лишь действительную стоимость унаследованной доли либо соответствующую ей часть имущества (в соответствии со ст. 26 упомянутого Закона, а также п. 1 ст. 1176 ГК РФ).
5.5. Нотариусу необходимо направить запрос в адрес юридического лица, в котором спросить согласие на заключение договора доверительного управления долей в уставном капитале.
5.6. Если хотя бы один из участников не даст своего согласия, то в соответствии со п. 5 ст. 23 Закона N 14-ФЗ от 08.02.1998 г. «Об обществах с ограниченной ответственностью» доля переходит в собственность самого общества и заключение договора доверительного управления невозможно.
Если остальные участники общества согласны на принятие наследника в их состав, к последнему переходят права и обязанности участников общества, предусмотренные ст. 8 и 9 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью». Тогда соответствующая наследственная доля может быть передана нотариусом в доверительное управление.
5.7. При передаче в доверительное управление акций акционерного общества в соответствии с п. 3 ст. 1176 ГК РФ чьего-либо согласия не требуется.
5.8. Передаваемые в управление документарные ценные бумаги описываются по внешним признакам, указанным на самой бумаге, а для эмиссионных бумаг — на их сертификатах (если сертификаты переданы на хранение в депозитарий, то по записям и по счетам депо в депозитарии), а бездокументарные бумаги описываются по данным держателя реестра или депозитария (ст. 28 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»).
6.1. Размер вознаграждения по договорам хранения и договорам доверительного управления наследственным имуществом определяется исходя из оценочной стоимости наследственного имущества.
6.2. Размер и форма вознаграждения доверительному управляющему являются существенным условием договора доверительного управления наследством, если выплата вознаграждения предусмотрена договором.
6.3. Доверительный управляющий имеет право на вознаграждение и на возмещение всех расходов, связанных с доверительным управлением наследственным имуществом, за счет доходов от использования этого имущества.
При этом размер причитающегося ему вознаграждения не может превышать 3% от оценочной стоимости наследственного имущества (Постановление Правительства РФ от 27 мая 2002 г. «Об утверждении предельного размера вознаграждения по договору хранения наследственного имущества и договору доверительного управления наследственным имуществом»).
Денежная сумма, причитающаяся доверительному управляющему и состоящая из его вознаграждения по договору доверительного управления и необходимых расходов по управлению этим имуществом, в части, не покрытой доходами от использования наследства, подлежит выплате ему за счет наследственного имущества в порядке, предусмотренном ст. 1174 ГК РФ.
6.4. Закон не препятствует заключению безвозмездного договора доверительного управления имуществом, в том числе наследственным.
6.5. Форма вознаграждения управляющего может быть денежной и натуральной, соответственно, размер вознаграждения может определяться в денежных и иных единицах.
Это объясняется тем, что по общему правилу обусловленное вознаграждение уплачивается управляющему за счет доходов от имущества (ст. 1023 ГК РФ), а они могут иметь разную форму. Следует подчеркнуть, что правило ст. 1023 не применяется к договору доверительного управления наследственным имуществом, так как его целью является сохранение имущества. Поэтому стороны могут обусловить выплату вознаграждения управляющему независимо от того, принесет ли имущество доходы.
До подачи заявления в суд наследнику необходимо также верно определить территориальную подсудность.
Заявление об установлении факта принятия наследства в особом порядке подается в суд по месту жительства заявителя или по месту нахождения недвижимого имущества, если наследуется недвижимость. Иск о признании права собственности на наследство через суд (если возник спор при рассмотрении заявления в особом порядке) подается по общим правилам искового производства: в суд по месту нахождения ответчика или по месту нахождения недвижимого имущества, если признается право собственности на недвижимость.
Постановление суда по заявлению об установлении факта, имеющего юридическое значение, является документом, подтверждающим факт, имеющий юридическое значение, а в отношении факта, подлежащего регистрации, служит основанием для такой регистрации, но не заменяет собой документы, выдаваемые органами, осуществляющими регистрацию.
В случае признания судом фактического принятия наследства (после вступления постановления суда в законную силу) вы должны снова обратиться к нотариусу для получения свидетельства о праве на наследство. После этого вы сможете оформлять документы, подтверждающие права на наследственное имущество.
Если же при установлении факта возникнет спор и дело будет рассматриваться по правилам искового производства, вы можете заявить требование о признании права собственности на имущество, в этом случае на основании решения суда о признании права собственности на имущество вы можете зарегистрировать право собственности в реестре и т.д. без свидетельства о праве на наследство.
Согласно пункту 7 статьи 1125, статьям 1127, 1128, 1129, статьи 37 закона о нотариате завещание требует обязательного заверения о нотариуса, в противном случае оно будет считаться недействительным. Взять бумажный лист, написать от руки, как разделить активы после отхода в мир иной, и полагать, что все так и будет – ошибочная схема. Этот документ не будет обладать законной силой. Он требует нотариального заверения. Специалист обязательно оставляет 1 экземпляр себе. Когда настанет время делить имущество, юрист объяснит, что кому положено, и предоставит свидетельства о праве на наследство.
Однако бывают ситуации, когда воля владельца активов соблюдается и без заверенного завещания. Либо его удостоверяет не нотариус, либо считают нотариальным.
За рубежом документ вместо нотариуса могут удостоверить работники консульства, в больничном стационаре либо доме престарелых – главврач, руководитель госпиталя, директор, в рейсе на корабле под российским флагом – капитан корабля, в экспедиции – ее начальник, в воинской части без нотариуса – командир, в местах не столь отдаленных – начальники этих мест.
Ранее документ в сельской местности мог удостоверить руководитель администрации населенного пункта, однако с осени прошлого года все изменилось – стал требоваться нотариус. Сейчас чиновники могут удостоверить копию, а оригинал не могут.
Также бывают случаи, когда завещание и вовсе не требует заверения. Следует лишь написать о своей воле при свидетелях – и все готово. Однако в этом случае должны быть чрезвычайная ситуация и смертельная угроза. К примеру, резкое нарушение сердечной деятельности, дорожная авария, серьезная травма. Иными словами, при этом человек должен понимать, что в данный момент может скончаться. В таком случае он составляет завещание на простом листе бумаги при двух свидетелях, подтверждающих, что это воля именно этого человека и оно считается действительным при вступлении в право наследования.
Однако если все закончилось хорошо, завещатель остался жив и опасность миновала, в течение 30 дней документ необходимо удостоверить у нотариуса. В противном случае он становится недействительным. Даже после передачи завещания наследникам они не смогут рассчитывать на указанные в нем доли. Выйдет так, будто его вовсе не существовало.
Согласно статье 1130 Гражданского кодекса России свою волю относительно распределения имущества можно менять неограниченное количество раз. Возможны изменение либо вовсе аннулирование готового завещания. Также доступен вариант составления нового документа. В итоге может получиться, что одно и то же лицо за несколько лет составило, к примеру, 5 разных завещаний. Однако если имеются ввиду одни и те же активы, действительным в любом случае будет являться последний, составленный позже документ.
К примеру, отец завещал квартиру детям от первого брака, а женившись еще раз, завещал это же жилье новоиспеченной супруге. Его решение было продиктовано тем, что новая жена о нем заботилась, а дети от первого брака даже не общались с ним. Отец вправе изменить документ без предупреждения об этом детей. Об этом вообще никому, за исключением нотариуса, говорить не нужно, ничье разрешение при этом не требуется.
Наследники могут считать, что наследство получат именно они, ввиду определенных договоренностей, а потом станет известно об изменении документа. Кроме того, даже при наличии завещания завещатель может удобным ему способом распорядиться своими активами при жизни.
К примеру, дед решил оставить имущество внучке, а потом изменил решение и переписал жилье на социального работника. Уведомлять об этом внучку дед не обязан, и отмена сделки дарения лишь из-за того, что “мы с дедушкой договаривались”, невозможна.
Наследование имущества за рубежом. В продолжение темы
Согласно главе 63, статьям 1150 и 1151 Гражданского кодекса при наличии собственности, остающейся после смерти, не нужно заблаговременно думать о ее распределении, оформлять документы и оплачивать услуги нотариуса. Можно совсем ничего не предпринимать. Это не значит, что активы никто не унаследует и они не перейдут государству. Родные поделят имущество на законных основаниях: на такой случай в ГК РФ все предусмотрено.
При отсутствии завещания все активы перейдут наследникам 1-й очереди: матери/отцу, мужу/жене, сыновьям/дочерям. При отсутствии наследников 1-й очереди активы достанутся бабушкам, братьям и сестрам, в исключительном случае – тетям, дядям, отпрыскам племянников. Если наследодатель совсем одинок, активы отойдут государству как выморочные.
При отсутствии завещания на собственность не смогут рассчитывать лица без родственных либо иных связей. К примеру, набор посуды не отойдет участливому соседу, который ухаживал за наследодателем. Накопления не перейдут гражданской супруге, с которой наследодатель прожил 2 десятка лет. Автомобиль достанется кровному сыну, игнорирующему родителя десятилетиями, а не дочке новой супруги, заботящейся об отчиме долгие годы.
Если с наследниками все ясно – это муж/жена и родные сыновья/дочери – то им отойдет все, что положено, и без завещания.
Согласно статьям 131, 572, 1150 Гражданского кодекса, статье 40 Семейного кодекса для раздела имущества и его передачи каким-либо лицам оформлять завещание не нужно. Распоряжение жилплощадью, автомобилем, денежными средствами разрешается при жизни. К примеру, жилье можно передать супруге по брачному контракту – в этом случае на него не смогут рассчитывать отпрыски от предыдущего брака. Автомобиль можно сразу зарегистрировать на сына и пользоваться им по доверенности – при этом дочь не сможет рассчитывать на долю в неделимом имуществе и между детьми сохранятся хорошие отношения. А на имя дочки можно при жизни завести счет и отправлять туда денежные средства – в таком случае сын не сможет претендовать на них, завладев авто.
Отличительная черта завещания состоит в том, что при жизни оно не создает совсем никаких обязанностей: посчитали нужным – составили, захотели – аннулировали либо изменили. А брачный контракт, дарение либо купля-продажа – сделки, влияющие на прижизненные права. Жилье нельзя будет забрать у жены, если она захочет развестись. Сын сможет когда угодно продать автомобиль для погашения задолженности, а дочка закроет счет и заплатит этими деньгами не за учебу, как она уверяла отца, а за поездку или новую одежду.
Прижизненное переоформление собственности оправдано при наличии наследников с правом на обязательную долю, поскольку ее нужно будет выделить, даже если имеется завещание.
К примеру, отец решил отдать бывшей супруге и дочери от нее 2-комнатную квартиру. От второй жены у него появился ребенок – отец хочет, чтобы другая квартира отошла этой жене и их совместному ребенку. Он может составить на них завещание, но в случае смерти до 18-летия дочери от предыдущего брака эта дочь в любом случае сможет рассчитывать на долю жилплощади законной семьи отца. Это объясняется наличием права на обязательную долю: на нее можно рассчитывать независимо от завещания и устных соглашений. Дочь зарегистрирует право собственности на шестую часть 2-й квартиры родителя. А при наличии брачного контракта со второй супругой либо в случае переоформления жилплощади на второго ребенка раздела имущества не будет – дочери доля не достанется.
Согласно правительственному постановлению № 351, статье 1128 Гражданского кодекса России для предоставления доступа близкому человеку к средствам на счету совсем не нужно оформлять нотариально заверенное завещание. При таких обстоятельствах необходимо составление завещательного распоряжения в банковском отделении. Этот документ может использоваться вместо завещания и имеет такую же законную силу.
Составление такого распоряжения возможно лишь на денежные средства на счету, на жилье и автомобиль сделать это не получится.
Особенности распоряжения:
- оформление – в кредитном учреждении, где хранятся денежные средства
- необходимо лишь удостоверение личности;
- нотариус не требуется, все удостоверяет банковское учреждение;
- если в одном банковском учреждении открыто больше одного счета, возможно составление одного документа;
- распределение денежных средств возможно между разными наследниками в любых долях. Кроме того, накопления можно оставить одному человеку;
- возможно установление условий выдачи денег со счета. К примеру, дети могут рассчитывать на средства лишь по достижении совершеннолетия либо супруга может снимать по 20000 руб. ежемесячно;
- доступ к средствам предоставляют не сразу, а по свидетельству о праве на наследство. Заранее разрешается снять до 100000 руб. для возмещения будущих издержек;
- возможны изменение либо отмена;
- на другие активы можно оформить отдельное завещание.
Согласно статьям 1117, 1119, 1121, 1149 Гражданского кодекса России в завещании возможно указание того, кому отойдет имущество. В этом случае другие члены семьи не смогут ни на что рассчитывать. К примеру, бабушка написала в завещании, что дом отойдет ее старшему сыну. И хотя у нее есть еще 1 сын и 2 дочки, этим документом женщина по факту не оставляет им никакого имущества. По законодательству им бы отошла четвертая часть наследства, а по завещанию они останутся ни с чем.
Также в документе можно упомянуть, кому активы однозначно не перейдут. К примеру, эта же бабушка пишет, что она хочет отдать все детям, но младшего ребенка она не относит к составу наследников. В этом случае 3 детям достанутся равные части дома, а один сын останется ни с чем. Если он покинет наш мир раньше мамы, его дети и внуки не получат долю по праву представления.
Оставить кого-либо без активов могут наследодатель, а также его родные – после смерти. К примеру, одного из кандидатов можно посчитать недостойным, ибо от него не было никакой помощи. Либо внуки узнают о решении в пользу соседа и судятся для его обжалования, поскольку дед был болен и не отдавал отчета своим действиям. В этом случае соседу имущество не достанется, а жилплощадью завладеют члены дедушкиной семьи.
Есть члены семьи, лишение которых наследства невозможно: к примеру, малолетние дети либо родители пенсионного возраста.
Установление факта принятия наследства в суде
- услуг (работ), оказываемых (выполняемых) Национальным кадастровым агентством
- работ по технической инвентаризации
Государственная регистрация создания предприятия как имущественного комплекса и возникновения прав на него
Перечень документов, представляемых заявителем для государственной регистрации создания предприятия как имущественного комплекса:
- Заявление, содержащее, в том числе, идентификационные сведения; Примечание: составляется регистратором недвижимости посредством программного обеспечения на основании представленных заявителем документов. Порядок заполнения заявления о государственной регистрации, а также круг лиц, имеющих право подписывать заявление о государственной регистрации, определен постановлением Комитета по земельным ресурсам. геодезии и картографии при Совете Министров Республики Беларусь от 23.04.2004 № 17 «Об утверждении инструкции о порядке заполнения и подписания заявления о государственной регистрации».
- Документы, содержащие идентификационные сведения:
- документ, подтверждающий государственную регистрацию юридического лица;
- документ, удостоверяющий личность гражданина Республики Беларусь, в случае если заявителем является гражданин;
- легализованная выписка из торгового реестра страны происхождения или иное эквивалентное доказательство юридического статуса организации в соответствии с законодательством страны ее происхождения, датированная не ранее одного года до дня подачи заявления о государственной регистрации, с нотариально засвидетельствованным переводом на белорусский или русский язык, если собственником имущества унитарного предприятия является иностранная организация;
- копия документа, удостоверяющего личность, с нотариально засвидетельствованным переводом на белорусский или русский язык, если собственником имущества унитарного предприятия является иностранный гражданин; Примечание: если иностранный гражданин — собственник имущества унитарного предприятия постоянно проживает на территории Республики Беларусь, представляется вид на жительство в Республике Беларусь.
- документы, удостоверяющие личность гражданина — индивидуального предпринимателя, представителей и должностных лиц, а также документы, подтверждающие полномочия на подписание заявления — образец доверенности на представление интересов в ГУП «Национальное кадастровое агентство» по вопросам государственной регистрации создания предприятия как имущественного комплекса и государственной регистрации возникновения прав на предприятие как имущественный комплекс (для юридического лица). Примечание: руководитель юридического лица представляет документ, подтверждающий его полномочия.
Во-первых, для приобретения наследства (в том числе, земельного участка) наследник должен его принять в течение шести месяцев со дня открытия наследства (п. 1 ст. 1152 и п. 1 ст. 1154 ГК РФ). Наследство открывается со дня смерти гражданина (ст. 1113 ГК РФ).
Принятие наследства осуществляется подачей по месту открытия наследства нотариусу заявления наследника о принятии наследства либо заявления о выдаче свидетельства о праве на наследство (п. 1 ст. 1153 ГК РФ).
Для наследника главное обратиться к нотариусу в течение шести месяцев с момента смерти наследодателя, чтобы нотариус открыл наследственное дело.
На практике часто возникают ситуации, когда не доказана принадлежность земельного участка наследодателю или отсутствует государственная регистрация прав, что дает право нотариусу отказать в выдаче свидетельства о праве на наследство наследнику.
Обратите внимание: не следует путать отказ нотариуса в открытии наследственного дела и отказ в выдаче свидетельства о праве на наследство по истечении шести месяцев со дня открытия наследства.
Не каждое предприятие, являющее собой имущественный комплекс, может войти в состав наследственной массы. Иногда наследуются только права умершего наследодателя на долю (пай) в совместном хозяйстве.
В качестве наследуемого имущества не рассматриваются юрлица — субъекты гражданских прав. К ним относятся государственные унитарные предприятия, а также муниципальные, федеральные и казенные.
Не может включаться в состав наследства имущественный комплекс, на базе которого работают указанные субъекты, а также кооперативы, хозяйственные общества и товарищества.
Государственная регистрация в отношении предприятия как имущественного комплекса
Предприятие может передаваться по наследству как объект права со всем комплексом входящего в него имущества только в случае, если его владельцем является ИП. Этот объект наследства не подлежит разделу в физическом выражении. Он или переходит группе наследников на правах общей собственности, или достается одному из преемников с правом преимущества.
Не могут входить в состав наследственной массы казенные, государственные, федеральные организации.
В хозяйственных товариществах и кооперативах наследуется только доля в уставном капитале или пай, но не вещное право.
Наследовать предприятие могут наследники либо по закону, либо по завещанию.
Доли наследников в предприятии распределяются поровну, за некоторыми исключениями.
Для охраны и управления наследством нотариус или исполнитель завещания по инициативе наследников предпринимают меры по охране и управлению.
После получения свидетельства о праве собственности на предприятие необходимо зарегистрировать его в ЕГРП.
Если наследники приняли наследство, они обязаны рассчитаться по долгам прежнего владельца предприятия, но в рамках размера доли каждого.
Для обращения к нотариусу необходимо подготовить:
- гражданский паспорт – наследника физического лица;
- устав, гражданский паспорт руководителя предприятия – наследника юридического лица;
- документ, дающий право на наследство (завещание, документы о родственной связи);
- справка о последнем месте проживания покойного;
- свидетельство о смерти;
- документы на предприятие;
- бухгалтерский баланс;
- аудиторское заключение о результатах проверки;
- сведения об обязательствах организации (данные кредиторов, суммы долгов);
- акт инвентаризации;
- оценочный отчет.
Расходы на вступление в наследство включают:
- госпошлину;
- оплату правовых и технических услуг нотариуса;
- вознаграждение доверительному управляющему;
- затраты на перерегистрацию имущества.
Размер госпошлины зависит от родственной связи с покойным:
- супруг, дети, родители, братья и сестры оплачивают 0,3% от стоимости наследства, но не больше 100 000 р.;
- другие правопреемники оплачивают 0,6% от суммы оценки предприятия, но не больше 1 000 000 р.
Правовые и технические услуги нотариуса при вступлении в наследство на предприятие оплачиваются в следующих случаях:
- при подаче заявления о принятии наследства – 1 000 р.;
- при учреждении доверительного управления – 25 000 р.;
- при выдаче свидетельства о правах на наследство – 6 000 р. – за каждый объект недвижимости, от 500 до 3 000 – за каждый объект движимого имущества.
Дополнительные расходы ждут наследников при перерегистрации наследственного имущества в ИФНС.
Как оформить наследственные права?
- Получить свидетельство о смерти наследодателя в органах ЗАГСа;
- Снять умершего с регистрационного учёта в паспортном столе;
- Обратиться к нотариусу с заявлением о принятии наследства (нотариус открывающий наследственно дело ищется по первой букве умершего в районе, где был зарегистрирован наследодатель, данную информацию можно уточнить у любого нотариуса или в нотариальной палате субъекта);
- Собираются документы;
- Оценка наследственной массы;
- Оплата государственной пошлины и сборов нотариуса с последующем получением свидетельства о праве на наследство;
- Регистрация права собственности в регистрирующем органе через многофункциональный центр.
Более подробно порядок оформления наследства выглядит следующим образом:
Тонкости наследования незарегистрированной земли
Если вы не уверены, как получить наследство по завещанию, проконсультируйтесь сначала с юристом. Он же подскажет, какие от вас документы требуются для этого процесса. Обязательно предъявляется свидетельство о смерти, паспорта претендентов, право владения умершего имуществом.
Специалист расскажет, как вступить в наследство по закону. Вместо завещания предоставляются документы, которые официально подтверждают факт близкого родства. У самого нотариуса заполняется заявление на бланке строгой отчетности, на основании которого и открывается дело.
Получатели интересуются, сколько стоит оформить наследство у нотариуса. Каждый специалист назначает свою сумму. У государственных нотариусов она меньше, чем у частных, но там нередко большие очереди. Вам придется оплатить гос.
пошлину и предоставить квитанцию специалисту. Величина этого взноса в бюджет – 0,3-0,6% от оценочной стоимости.
В некоторых нетипичных случаях вносится особый налог, если объектами дела являются произведения искусства, антиквариат, научные изобретения.
После всех обязательных законных проверок выдаются имеющие юридическую силу документы, удостоверяющие права на собственность. Вы получили информацию, как оформить наследство по закону.
После получения свидетельство о праве, данный документ подлежит государственной регистрации, в органах государственной регистрации (РОСРЕЕСТР), а при регистрации транспортного средства в ГИБДД, при этом подлежит уплате государственная пошлина в размерах установленных законодательством в зависимости от объекта наследования.
Открыть дело нужно не позже, чем за 6 месяцев от даты кончины родственника. Если в процессе возникают какие-либо проблемы, проконсультируйтесь с юристам по наследственным вопросам.
При этом следует учесть, что даже в случае если наследник обратится к нотариусу непосредственной после смерти наследодателя, то свидетельство о праве на наследство он получит не ранее чем через 6 месяцев с момента смерти.
В случае пропуска установленного законом срока, законодателем предусмотрен судебный порядок продления срока того момента как наследник узнал о смерти своего родственника, при этом обратится в судебные органы необходимо в течении 6 месяцев с того момента как наследник узнал о смоем праве на наследство.
Пройдет еще некоторое время и, в силу возраста, первопроходцы отечественной рыночной экономики уже не смогут вести дела. На повестке дня встанет вопрос о сложении полномочий и нахождении достойного преемника.
Позволяет ли сделать переход бизнеса по наследству действующее законодательство? Об этом и многом другом пойдет речь в данной статье.
Специфика наследования бизнеса заключается в особенности статуса этого объекта. Четкого нормативного регулирования нет, зато есть множество норм не связанных между собой отраслей права: «предпринимательского» и «наследственного».
По закону, предприятие признается сложным имущественным комплексом. Об этом нам гласит статья 132 ГК РФ. Помимо зданий, строений, оборудования, денег в его состав могут входить также обязательства, долги, товарные знаки и все прочее, что может быть использовано в процессе предпринимательской деятельности.
С обязательствами, как раз, и связаны основные риски наследования бизнеса. Наследники не всегда бывают вхожи в дела фирмы при жизни хозяина компании. Находясь в стороне, родственники даже малейшего представления не имеют о тех проблемах, которые могут иметься в деятельности предприятия.
Получив наследство человек приходит на первое собрание акционеров (участников) или к директору, и на него вываливается весь ворох накопившихся задач, препонов, барьеров, долгов фирмы и прочих обязательств.
Успокаивать может тот факт, что собственники бизнеса в обществе с ограниченной ответственностью несут ответственность только в пределах номинальной стоимости доли. Соответственно, даже если предприятие убыточное, личных денег без собственного желания платить не придется.
Исключения составляют случаи, когда несостоятельность возникла уже в период правления наследника, по его вине (занятие должности директора и неумелое руководство, одобрение убыточной сделки и т. д.).
Тут может светить банкротство фирмы, субсидиарная ответственность и прочие неприятные процедуры.
Тем не менее оставаться в стороне и полностью доверять бизнес работающему старому менеджменту тоже не стоит, ведь работники были верны (или нет) прежнему владельцу, а новый может остаться за кадром, и фирму разберут по кусочкам. Чтобы такого не было, наследнику бизнеса нужно обязательно входить в курс дел и брать руль в свои руки.
Совсем другая ситуация с бизнесом индивидуального предпринимателя. У него все обязательства – личные, отвечает он собственным имуществом. Наследники ИП принимают не долю в бизнесе, а конкретное имущество, используемое в хозяйственной деятельности. Здесь отвечать придется тем, что есть.
Формально, обязательство переходят к наследникам в пределах стоимости принятого имущества. Казалось бы, можно быть спокойными – получил имущество и отвечаешь им же. Но не всегда это так просто.
Коварство ситуации кроется в том, что по бухгалтерии стоимость имущества может быть завышена. Соответственно, взыскание на него будет обращено исходя из балансовой стоимости.
А в реальности вещам предприятия может быть «грош цена». Здесь принятое наследство может существенно ударить по карману. Хотя не исключена и другая ситуация, когда балансовая стоимость занижена и долги будут обрезаны. Это уже на руку должнику и досадно кредитору.
В то же время нужно иметь в виду, что такой порядок не получится применить к объектам недвижимости и транспорту. Когда есть дорогостоящее имущество и балансовая стоимость низка, либо оно полностью амортизировало, кредитор может потребовать проведения независимой экспертизы, чтобы установить пределы ответственности наследника.
А также необходимо понимать, что не ко всем юридическим лицам имеется возможность применения наследственного права. Наследуется только частный бизнес, государственные конторы, унитарные предприятия не имеют отношения к рассматриваемой теме.
Особенности наследования предприятия
Коммерческая организация является юридическим лицом и ее владелец – это владелец доли в уставном капитале (для ООО) или акций (для АО).
То есть собственником зданий, оборудования, денег фирмы формально является само юридическое лицо, а не ее учредитель. Хозяин бизнеса не является прямым собственником имущества предприятия, а владеет этим всем через свою компанию.
Отсюда встает весьма сложный вопрос – что наследовать: долю в уставном капитале (акции) или напрямую все имущество компании (имущественный комплекс).
К сожалению, прямого ответа в законе нет, так как наследование бизнеса не обозначено как отдельный вид правоотношений. Кроме того, имущественный комплекс (предприятие) необязательно будет тождественно всей компании.
Так, одно юридическое лицо может сосредотачивать на себе несколько имущественных комплексов, к примеру, сеть заводов в разных регионах России.
Каждый производственный комплекс будет являться филиалом фирмы, иметь собственное оборудование, сотрудников обособленного подразделения и так далее. Наследование такого бизнеса единым имущественным комплексом не представляется возможным.
В связи с этим, существует экспертное мнение, что передача компании по наследству все же юридически правильно оформлять через наследование доли в уставном капитале общества / акций.
Наследование бизнеса через получение прав на долю в уставном капитале особо актуально, когда в компании несколько участников, помимо наследодателя. В этой ситуации передать предприятие как целый имущественный комплекс невозможно в силу обладания наследодателем только части бизнеса.
Кроме того, у наследования ООО есть одна важная особенность: партнеры наследодателя могут не захотеть передавать долю наследнику. В этом случае, преемнику будет лишь выплачена компенсация.
Формально ее размер должен соответствовать рыночной стоимости по результатам оценки стоимости бизнеса, либо стоимости доли исходя из балансовой стоимости имущества. По факту – все цифры в руках компаньонов, и они могут подвести цену к любому значению путем манипуляций с данными бухучета.
- Проблемы доверительного управления наследственным имуществом: вопросы теории и практики 2018 / Ратушный Михаил Вячеславович
- Гражданско-правовая ответственность наследников по долгам наследодателя-предпринимателя 2010 / Ходырева Екатерина Александровна
- Субъекты наследования предприятия по завещанию 2007 / Янушкевич Екатерина Александровна
- Особенности договора доверительного управления наследственным имуществом 2012 / Казанцев Иван Александрович
- Ответственность сторон по договору доверительного управления наследственным имуществом предпринимателя 2017 / Харитонова Ю.С.
1. Какими нормативными актами регулируется наследование прав, связанных с участием в хозяйственных товариществах, обществах и производственных кооперативах?
2. Каковы особенности наследования имущества члена общества с ограниченной ответственностью и имущества члена акционерных обществ?
3. Каковы особенности наследования прав, связанных с участием в потребительском кооперативе?
4. Каковы особенности наследования жилых помещений в кооперативных домах?
5. Что входит в состав наследственного имущества предприятия как имущественного комплекса?
6. Какие особенности характерны при разделе наследственного имущества, в состав которого входит предприятие как имущественный комплекс?
7. Как осуществляется наследование имущества члена крестьянского (фермерского) хозяйства, кто имеет преимущества при разделе указанного наследственного имущества?
8. Каковы особенности наследования вещей, ограниченно оборотоспособных?
9. Какие особенности характерны для наследования земельных участков в зависимости от их правового режима?
10. Каковы особенности наследования земельных участков, на которых расположены переходящие по наследству здания и сооружения?
11. Какие особенности характерны при наследовании денежных сумм, предоставленных гражданину в качестве средств к существованию?
12. Какие изменения претерпел порядок наследования имущества, предоставленного наследодателю государственным или муниципальным образованием на льготных условиях?
13. На какие виды делятся государственные награды, в чем состоит особенность наследования наград в зависимости от вида?
14. Какие нормативные акты утратили силу в связи с принятием части четвертой Гражданского кодекса РФ?
15. Каковы особенности наследования исключительного права на произведение?
16. Каковы особенности раздела наследственного имущества, в состав которого входят предметы обычной домашней обстановки и обихода?
1. По правилам какого вида судопроизводства рассматриваются дела, возникающие из наследственных правоотношений?
2. Какие правила подведомственности и подсудности действуют по делам, возникающим из наследственных правоотношений?
3. По правилам какого вида судопроизводства происходит установление юридического факта принятия наследства и места открытия наследства, дела об установлении родственных отношений, факта нахождения на иждивении?
4. Каковы особенности рассмотрения и разрешения дел об установлении факта принятия наследства и места открытия наследства, дела об установлении родственных отношений, факта нахождения на иждивении и других фактов, имеющих юридическое значение?
5. Какие факты относятся к юридическим?
6. Какие юридические факты возможно установить по делам, возникающим из наследственных правоотношений?
7. Какие требования предъявляются законодателем к оформлению заявлений об установлении юридических фактов в порядке особого производства?
8. Каковы особенности стадии возбуждения производства по делу об установлении юридического факта?
9. Каковы возможные действия судьи в стадии возбуждения производства по делу, возникшему из наследственных правоотношений?
10. Каковы последствия обнаружения судом спора о праве по делам особого производства на различных стадиях?
11. Каковы особенности рассмотрения и разрешения дел по оспариванию действий (бездействия) лица, наделенного властными полномочиями?
12 Что является объектом оспаривания по делам об оспаривании действий (бездействия) лица, наделенного властными полномочиями?
13. Какие правила подведомственности и подсудности действуют по делам об оспаривании действий (бездействия) лица, наделенного властными полномочиями?
14. Какие требования предъявляются законодателем к оформлению заявлений, подаваемых в суд по делам об оспаривании действий (бездействия) лица, наделенного властными полномочиями?
15. Каковы особенности решения суда по делам об оспаривании действий (бездействия) лица, наделенного властными полномочиями?
16. Что такое доказательство?
17. Что представляет собой предмет доказывания?
18. Каковы особенности доказывания по делам, возникающим из наследственных правоотношений?
19. Каковы особенности рассмотрения и разрешения дел о признании завещания недействительным?
20. Каковы особенности рассмотрения и разрешения дел по заявлениям о совершенных нотариальных действиях или об отказе в их совершении?
21. Кто относится к должностным лицам, уполномоченным на совершение нотариальных действий?
22. Каковы особенности решения суда по делам, возникающим из наследственных правоотношений?
23. Назовите общие правила исполнения исполнительных документов, выданных по делам, возникшим из наследственных правоотношений.
24. Каковы особенности исполнения судебных решений по делам, возникающим из наследственных правоотношений?
Похожие записи: